http://best-place-to-buy-fullz.ltdcc-icq.ru Наследование по закону и завещанию эйдинова э.б | Nlpseminar.ru

Защита

Наследование по закону и завещанию эйдинова э.б

Наследование по закону и завещанию эйдинова э.б

Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 1996.

Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление. М., 1971.

Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Завещания, приравниваемые к нотариальным, и их исполнение. М., 1975.

Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. М., 1997.

Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. 1917-1947. М., 1949.

Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967.

Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. III. Разд. III. Л., 1965.

Мальцман Т.Б. Особенности наследственного права в гражданских кодексах союзных республик. Уч. записки. ВНИИСЗ. Вып. 9. 1966.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973.

Орлова Н.В. Правовая природа выморочного имущества. В кн.: Вопросы советского гражданского права. Сб. статей. М., 1955.

Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве. М., 1966.

Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию. М., 1972.

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953.

Флейшиц Е.А. Завещание и легат в советском гражданском праве. Уч. записки. ВИЮН. Вып. 6. 1947.

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962.

Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1984.

Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. М., 1994.

Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги *

/»Бюллетень нотариальной практики», 2010, N 6/
Э.Б. ЭЙДИНОВА

Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М.: Юридическая литература, 1985.

I. Понятия и основания наследования Понятие наследования

В социалистическом обществе наследование связано с личной собственностью, производной от собственности социалистической. В порядке наследования в СССР переходит только личная собственность граждан.

Согласно ст. 13 Конституции СССР основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.

Все граждане СССР имеют равные права в области наследственного права независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств (ст. 34 Конституции СССР).

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Переход гражданских прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: 1) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; 2) переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством; 3) лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина .

См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 46 — 47.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования изложен в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик , гражданских кодексах союзных республик, в Законе СССР «О государственном нотариате» и соответствующих законах союзных республик. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Основ законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, КоБС и ГПК союзных республик.

В дальнейшем — Основы.

Если наследство было принято наследниками, то следует руководствоваться теми нормами наследственного права, которые действовали на момент открытия наследства. В случае, когда наследство не было принято наследниками и не перешло в доход государства, применяется закон, действующий в настоящее время, т.е. в данном случае он имеет обратную силу.

Наследодатель, наследники, наследство

Наследодателем по советскому праву признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство.

Наследодателями могут быть любые граждане СССР, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории СССР.

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.

В ГК тринадцати союзных республик круг лиц, могущих быть наследниками, определяется единообразно. Наследниками могут быть: при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию — граждане, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Лишь ГК УССР и Казахской ССР не содержат различных правил для определения того, какие лица могут быть наследниками по закону, а какие — по завещанию.

Статья 525 ГК Казахской ССР устанавливает, что наследниками могут быть лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В соответствии со ст. 527 ГК УССР наследниками признаются лица, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти, и, таким образом, не допускается возможность призвания к наследованию иных лиц, зачатых при жизни, но родившихся после смерти наследодателя .

Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 9. М., 1966. С. 132.

Следовательно, круг наследников определяется на день открытия наследства. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным ошибкам. Так, по наследственному делу В., находившемуся в производстве народного суда г. Тбилиси, круг наследников был определен на день составления завещания, что привело к ошибочному решению, впоследствии отмененному Президиумом Верховного суда Грузинской ССР в порядке надзора .

Соц. законность. 1977. N 10. С. 87.

Государственные, кооперативные и общественные предприятия, учреждения и организации выступают в качестве наследников только в случае составления завещания в их пользу, причем не имеет значения, является ли организация юридическим лицом.

Например, Н. оставил завещание, согласно которому наследником его библиотеки художественной литературы должен стать филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Филологический факультет юридическим лицом не является и самостоятельно принять наследство не может. В этом случае в интересах факультета действовал его представитель на основании доверенности, выданной администрацией Московского государственного университета — юридического лица.

Не вправе наследовать ни по закону, ни по завещанию религиозные общества и объединения, поскольку их нельзя отнести ни к одной из вышеназванных организаций, в пользу которых граждане вправе завещать свое имущество. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР в своем Определении отметила, что имущество может быть завещано государственным и общественным организациям, к каковым церковь не относится .

Судебная практика Верховного Суда СССР. 1948. N 1. С. 5.

Согласно ст. 552 ГК РСФСР наследство переходит к государству и оно становится наследником, если: 1) имущество завещано государству; 2) у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 3) все наследники лишены завещателем права наследования; 4) ни один из наследников не принял наследства (ст. 546, 550).

Здесь и далее при ссылках на ГК РСФСР, ГПК РСФСР, КоБС РСФСР, УК РСФСР, Земельный кодекс РСФСР, Жилищный кодекс РСФСР, а также Закон РСФСР о государственном нотариате и Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР имеются в виду и соответствующие нормы аналогичных актов других союзных республик.

В том случае, если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества.

Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.

Наследство (наследственная масса), наследственное имущество — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Закон не допускает перехода в порядке наследования имущества, добытого преступным путем.

В порядке наследования переходят: право личной собственности на разнообразные вещи (например, жилой дом, автомашину), авторское и изобретательское право в его имущественной части, вклады в сберегательной кассе, Госбанке СССР, Внешторгбанке СССР, паенакопления в дачно-строительных, жилищно-строительных и гаражных кооперативах, целевые взносы в садоводческие товарищества , наличные деньги, заработная плата, право требования, вытекающее из договоров и обязательств (например, по договору займа — обязанность возместить долг), обязанность возместить вред, причиненный имуществу, и т.д.

Исключение составляет законодательство Эстонской ССР, которым не предусмотрена возможность перехода в порядке наследования целевых взносов в садоводческие товарищества.

Личные неимущественные права наследодателя, как правило, в состав наследства не входят, за исключением случаев, указанных в законе. В порядке наследования переходят такие личные неимущественные права, которые необходимы для реализации связанных с ними имущественных прав, например право на получение диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение и т.д.

Не переходят по праву наследования те имущественные права и обязанности умершего, которые тесно связаны с его личностью и прекращаются со смертью (например, право на получение пенсии, пособия, алиментов). По праву наследования не могут перейти права и обязанности, вытекающие из трудового договора, членские права умершего гражданина в кооперативных организациях (ЖСК, ДСК, ГСК), права нанимателя по договору найма жилого помещения и др.

Основания наследования

Как уже говорилось, наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 117 Основ, ст. 527 ГК РСФСР).

Наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием.

При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью.

В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение самих наследников зависит исключительно от воли завещателя.

Основание наследования (по закону или по завещанию) не может быть предметом соглашения. Тем не менее в судебной практике иногда встречаются мировые соглашения, заключенные в противоречие со ст. 527 ГК РСФСР.

Согласно нотариально удостоверенному завещанию К. завещал домовладение и денежные вклады М.

После смерти К. его сестра В. предъявила иск в суд о признании завещания недействительным на том основании, что оно поддельно и не отражает действительного волеизъявления завещателя, тяжело болевшего на протяжении нескольких лет.

Определением Макарьевского районного суда Костромской области производство по делу было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения между сторонами.

Судебная коллегия по гражданским делам Костромского областного суда Определение народного суда отменила, поскольку была нарушена ст. 34 ГПК РСФСР, а дело приняла к производству по первой инстанции.

Президиум Костромского областного суда отменил Определение судебной коллегии, оставив без изменения Определение народного суда. По протесту заместителя Прокурора РСФСР Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 10 июня 1976 г. было отменено Постановление президиума Костромского областного суда, а Определение судебной коллегии по гражданским делам того же Областного суда было оставлено без изменения по следующим основаниям.

Отменяя Определение народного суда об утверждении мирового соглашения, судебная коллегия областного суда в своем Определении указала, что суд не проверил соответствие закону условий мирового соглашения и не разъяснил сторонам, что условия должны быть ясными и определенными, т.е. утвердил мировое соглашение с нарушением ст. 34 и 165 ГПК РСФСР и Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 12 декабря 1964 г. «О некоторых вопросах, возникших в практике применения судами Гражданского процессуального кодекса РСФСР» .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1976. N 9. С. 4.

Если у суда не было доказательств недействительности завещания, то имеет место наследование по завещанию в пользу М., если бы такие доказательства имелись, то суд должен был бы признать его недействительным, а наследницей по закону считать В.

Без решения вопроса о действительности или недействительности завещаний судьба наследственного имущества не могла быть решена, ибо суд не мог обеспечить процессуальной защитой несуществующее материальное право на наследство у одной из сторон.

Основания лишения права на наследство

Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц — недостойных наследников — права на наследство. Принятие гражданскими кодексами союзных республик нормы о лишении наследства недостойных граждан отвечает требованиям социалистической морали.

Согласно ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Для применения ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР необходимо, чтобы совершенное действие было противоправным и направленным против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также носило умышленный характер.

В соответствии с разъяснением Верховного Суда СССР в Постановлении от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» к противозаконным действиям, влекущим за собой лишение права на наследство, следует относить действия, наказуемые в уголовном порядке .

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. N 4. С. 22 — 23.

В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 531 ГК, неприменима.

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п.

Из содержания ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР можно заключить, что недостойные наследники должны действовать в целях призвания их к наследованию. Такое понимание содержания названной статьи приводило бы к ее неправильному и ограниченному применению. Например, убийцу, совершившего преступление не с корыстной целью, а из ревности или других низменных побуждений, нельзя было бы лишить права наследования.

Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или эти действия были вызваны другими побуждениями. Важно, чтобы они объективно способствовали призванию к наследованию или увеличению его доли в наследстве.

Так, приговором народного суда Октябрьского р-на Москвы Е. была осуждена на 10 лет лишения свободы по ст. 102 УК РСФСР за убийство мужа, совершенное в драке. В выдаче свидетельства о праве на наследство ей было отказано на основании ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР.

Часть 1 ст. 531 ГК РСФСР требует глубокого анализа оснований ее применения. Несоблюдение этого правила может привести к ошибкам.

Например, У. незадолго до смерти попросил свою дочь вызвать нотариуса для того, чтобы составить в ее пользу завещание. Однако дочь, не желая ухудшить моральное состояние больного и стремясь рассеять его опасения о близкой смерти, не исполнила волю отца. Действия дочери, хотя и были направлены против желания наследодателя, не могут быть квалифицированы как противоправные, так как не посягали на его права и права других лиц.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке (ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР).

Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ч. 2 ст. 531 ГК, распространяются только на случаи наследования по закону. Лишение родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не являются препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе завещать свое имущество любому лицу.

В народный суд Ленинского р-на Москвы поступило исковое заявление от А. о лишении права на наследство ее мужа. Истица просила суд лишить ответчика права наследовать имущество их умершей дочери на том основании, что в период ее несовершеннолетия ответчик злостно уклонялся от уплаты алиментов. К судебному делу была приобщена автобиографическая повесть дочери, в которой она писала о плохом отношении к ней отца. На основании ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР народный суд лишил ответчика права наследовать после смерти его дочери.

На практике встречаются случаи неправильного применения ст. 531 ГК РСФСР, о чем свидетельствует решение по делу Р.

Р. был осужден народным судом Октябрьского р-на Москвы по ст. 102 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы за умышленное убийство своей матери. В период жизни мать Р. заключила договор смешанного страхования жизни с Госстрахом, по которому выгодоприобретателем был назначен Р.

На основании приговора народного суда в соответствии с ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР Р. был лишен права на получение страховой суммы.

Применение ст. 531 ГК РСФСР в данном случае ошибочно. Договор страхования с назначением выгодоприобретателя представляет собой договор в пользу третьего лица. В случае если выгодоприобретатель пережил страхователя, страховая сумма не входит в состав наследства.

В приведенном примере выгодоприобретатель должен был быть лишен права на получение страховой суммы на основании п. 5 Правил смешанного страхования жизни. Лишь после такого решения органов Госстраха страховая сумма становится объектом наследования.

Статья 531 ГК РСФСР не применяется также в том случае, когда назначенный в завещательном распоряжении получатель вклада совершил преступление в отношении вкладчика.

В Первую Московскую государственную нотариальную контору был представлен приговор об осуждении С. за убийство своей матери. Сестра наследодательницы К. предъявила сберегательную книжку с завещательным распоряжением в пользу дочери-убийцы. Нотариус разъяснил К., что она вправе обратиться в суд с иском об устранении С. от получения вклада на основании ст. 5 ГК РСФСР, так как получение С. вклада противоречило бы принципам и правилам социалистической морали.

Отказополучатели, т.е. лица, в пользу которых в завещании установлено исполнение обязательства, лишаются права на завещательный отказ по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР.

Граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 531 ГК РСФСР, не призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.

Противозаконные деяния и обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследования, должны быть подтверждены: а) совершение деяний, преследуемых в уголовном порядке, — приговором суда; б) лишение родительских прав — ранее состоявшимся об этом решением суда; в) злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя — приговором суда либо материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании»).

Восстановление в родительских правах и тем самым восстановление в правах наследования должно быть подтверждено решением суда (ст. 63 КоБС РСФСР).

Как правило, по основаниям, указанным в ст. 531 ГК РСФСР, граждане могут быть лишены права наследования в судебном порядке. Однако при бесспорности оснований к устранению от наследования (имеющееся решение суда о лишении родительских прав и т.п.) и отсутствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство.

II. Открытие наследства и осуществление наследственных прав Время открытия наследства

Время открытия наследства имеет важное юридическое значение. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном ст. 548 ГК РСФСР, и т.д.

Согласно ст. 528 ГК РСФСР временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Закон и судебная практика не придают значения часу и минутам смерти наследодателя.

Если смерть граждан, которые могли наследовать один после другого, наступила одновременно, то наследство открывается после каждого из них. Наследник, умерший хотя бы через несколько часов после наследодателя, но уже в следующие календарные сутки, не считается умершим с ним одновременно, и у него возникает право на принятие наследства. В этом случае его наследники могут принять наследство в порядке, предусмотренном ст. 548 ГК РСФСР .

Часть 2 ст. 569 ГК Литовской ССР содержит правило, согласно которому при невозможности установить, кто из двух или нескольких лиц умер раньше, все они считаются умершими одновременно и правопреемство между ними не возникает.

При одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, к наследованию призываются наследники по линии каждого наследодателя. Что касается раздела имущества, совместно нажитого супругами в течение брака, то он производится по правилам ст. 20 КоБС РСФСР.

Так, в практике Первой Московской государственной нотариальной конторы было наследственное дело П., погибших одновременно во время автомобильной катастрофы. По линии мужа П. к наследованию призывались его сын и мать, а по линии жены П. — сын и ее мать. В наследственное имущество входили паенакопление в жилищно-строительном кооперативе на имя жены П., автомашина «ВАЗ-21011» на имя мужа П. и вклады в сберегательных кассах на имя супругов. В связи с тем что оба супруга умерли, нотариальная контора не вправе была выделить супружескую долю каждого из них в совместно нажитом имуществе. Дело рассматривалось народным судом в соответствии со ст. 20 КоБС РСФСР и ст. 532 ГК РСФСР.

В случае одновременной смерти застрахованного и лица, назначенного для получения страховой суммы, последняя выплачивается наследникам застрахованного, если иное не оговорено в договоре страхования (п. 36 Правил смешанного страхования жизни, утвержденных Министерством финансов СССР 5 августа 1980 г.).

Ш. заключила договор страхования. Получателем страховой суммы она назначила свою дочь. 10 сентября 1969 г. они погибли одновременно. В связи с этим в Норильскую нотариальную контору обратилась сестра застрахованной — С. с заявлением о выдаче ей свидетельства о праве на наследство по закону. При рассмотрении заявления у нотариуса возник вопрос, можно ли выдать свидетельство о праве на наследство по закону сестре наследодателя, если получателем страховой суммы было назначено лицо, умершее в один день с застрахованным.

В представленном страховом свидетельстве никакой оговорки по данному вопросу не было. Следовательно, страховая сумма подлежит выплате наследнице застрахованной на основании свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой.

На практике возник вопрос о том, могут ли быть призваны к наследованию внуки по линии сына или дочери, умерших в один день с дедом или бабушкой этих внуков. В данном случае наследование по праву представления не возникает и в соответствии с разъяснением отдела нотариата Верховного Суда РСФСР внуки по линии погибших одновременно сына или дочери должны быть призваны к наследованию наряду с другими детьми наследодателя, т.е. деда или бабушки.

При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством органов загса о смерти, извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны СССР.

В том случае, если лицо было объявлено умершим в судебном порядке или суд установил факт смерти лица в определенное время, решение народного суда представляется в органы загса для регистрации факта смерти. После получения свидетельства о смерти можно обратиться в нотариальную контору для оформления права на наследство.

В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти наследодателя нотариус вправе потребовать от органов загса копию актовой записи о смерти.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год смерти, то временем открытия наследства следует считать последний день указанного месяца или года.

Место открытия наследства

Согласно ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 15 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов (ст. 17 ГК РСФСР). Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости гражданских и иных правоотношений. С местом жительства связано предположение, что гражданин присутствует всегда в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было .

См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1966. С. 78.

Неправильное понимание ст. 529 ГК РСФСР иногда приводит к серьезным ошибкам при оформлении права на наследство.

В производстве Первой Московской нотариальной конторы имелось наследственное дело Х. Наследодатель имел постоянное место жительства в Москве, но работал в селе Успенском Одинцовского р-на Московской области.

По заявлению финансового отдела Одинцовского р-на, на основании справки, выданной Успенской аптекой, где работал наследодатель, Государственная нотариальная контора Одинцовского р-на выдала свидетельство о праве на наследство государству. В это же время наследники Х., его брат и сестра, своевременно принявшие наследство, обратились с заявлением в Первую Московскую нотариальную контору о выдаче им свидетельства о праве на наследство.

Брат и сестра наследодателя обратились в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного районному финансовому отделу. Иск был удовлетворен.

В тех случаях, когда имущество умершего находится в разных местах, местом открытия наследства следует признать то, где находится большая по ценности часть имущества. Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого правила придерживается нотариальная и судебная практика.

При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в техникумах и вузах, находившихся вне места их постоянного жительства, следует руководствоваться правилами ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР. За указанными лицами сохраняется право пользования жилыми помещениями на все время нахождения на срочной службе и на все время обучения. Следовательно, местом их постоянного жительства в силу ст. 17 ГК РСФСР следует считать то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

На практике иногда возникают вопросы, связанные с определением места открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в район Дальнего Востока или Крайнего Севера. Надо полагать, что пребывание таких лиц вне места постоянного жительства является временным (на срок трудового договора) и поэтому местом открытия наследства следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.

Местом открытия наследства после лица, умершего в заключении, признается последнее постоянное место жительства до ареста, а не место заключения.

В случаях, когда наследодатель не имел постоянного места жительства, а наследственное имущество находится в каком-либо населенном пункте, нотариус требует от наследников представления документов о том, что наследодатель постоянного места жительства не имел.

Гражданин С. умер в 1979 г. в Германской Демократической Республике, где проходил военную службу. Там же проживали его жена и двое детей. Наследственную массу составлял вклад в одном из учреждений Госбанка СССР в Москве. Другого имущества, требующего нотариального оформления, у наследодателя не было. Наследники представили в нотариальную контору справку командования воинской части о том, что до отъезда в ГДР наследодатель постоянного места жительства не имел, а на день смерти проживал с семьей в Германской Демократической Республике.

В соответствии с п. 105 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной Приказом Министра юстиции РСФСР от 31 января 1975 г., место открытия наследства подтверждается: справкой управления домами, исполнительного комитета местного Совета народных депутатов или с места работы наследодателя, согласно его анкетным данным либо данным личного дела в месте его жительства; справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в Советскую Армию проживал по такому-то адресу; копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на основании данных паспорта о прописке умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества. Нотариальная практика исключает возможность подтверждения места открытия наследства свидетельскими показаниями.

В тех случаях, когда названные документы не могут быть представлены, нотариус истребует от наследников вступившее в законную силу решение суда об установлении факта места открытия наследства. Отказ народного суда в установлении факта места открытия наследства не основан на законе.

Так, народный суд Перовского р-на Москвы в Определении от 1 декабря 1969 г. указал, что признание факта места открытия наследства после умершего С. не порождает никаких юридических последствий, он не может быть установлен в судебном порядке.

По частной жалобе гр-ки С. Московский городской суд отменил неправильное определение районного суда и обязал его рассмотреть дело.

Принятие наследства

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

В соответствии со ст. 546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (ст. 532, 536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Суд, нотариальная контора, рассматривающие дело о наследстве, должны установить, были ли совершены наследником действия, свидетельствующие о принятии наследства. Если волеизъявление наследника последовало, имущество считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя. Исключение составляет случай, когда наследником является государство. Наследство переходит к нему непосредственно, независимо от волеизъявления органа, действующего от его имени.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство является неоспоримым доказательством желания наследника стать правопреемником наследодателя.

Неоснователен отказ в приеме заявления о принятии наследства на том основании, что наследник не представил всех документов, необходимых для оформления наследства. Он может повлечь утрату наследниками права на наследство ввиду пропуска установленного законом шестимесячного срока на принятие наследства .

Сов. юстиция. 1978. N 1 (обложка).

Заявление о принятии наследства наследник может направить почтой нотариальной конторе по месту открытия наследства. Подлинность подписи лица, обращающегося с заявлением о принятии наследства, может быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом исполкома местного Совета народных депутатов или консулом СССР за границей (если наследник находится вне места открытия наследства).

В соответствии с п. 89 и 112 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР нотариус, получив заявление о принятии наследства с незасвидетельствованной подписью заявителя, обязан зарегистрировать его в книге учета наследственных дел и завести наследственное дело. Наследникам предлагается представить новое заявление, на котором их подпись была бы засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия, или лично явиться за оформлением наследства.

Заявление о принятии наследства может быть сделано через представителя, имеющего нотариальную доверенность на ведение наследственного дела.

Наследник считается принявшим наследство, если он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом.

Согласно п. 101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами, доказательством вступления во владение имуществом могут быть справка домоуправления, исполнительного комитета местного Совета народных депутатов о том, что наследником было взято имущество наследодателя, или справка финансового органа о том, что наследником после открытия наследства уплачивались налоги по жилому дому, или квитанции об уплате налога, копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта своевременного принятия наследства и другие документы, подтверждающие факт вступления наследника во владение имуществом наследодателя.

Доказательством вступления во владение наследственным имуществом может быть также наличие сберегательной книжки у наследника при условии, что государственный нотариус будет располагать данными, подтверждающими получение книжки до истечения шестимесячного срока (документ учреждения, предприятия, производившего опись наследственного имущества, документ государственного нотариуса, принимавшего меры к охране наследственного имущества, о вручении наследнику сберегательной книжки и акт комиссии по организации похорон наследодателя, из которых видно время вручения наследнику сберегательной книжки, отметки в сберегательной книжке или сообщение сберегательной кассы о получении наследником денег до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, справка управления домами или исполнительного комитета местного Совета народных депутатов о том, что наследнику в определенное время была вручена оставшаяся после умершего наследодателя сберегательная книжка, документ о пересылке этой книжки по почте и т.п.).

Согласно п. 124 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами Украинской ССР доказательством вступления в управление или владение наследственным имуществом, в частности жилым домом, могут быть: записи в паспорте наследника или в домовой книге, свидетельствующие о том, что наследник был постоянно прописан в наследуемом доме в течение шести месяцев после дня смерти наследодателя.

Доказательством вступления в управление или владение наследственным имуществом может также служить наличие у наследника сберегательной книжки, квитанции на сданные в ломбард вещи, технического паспорта на автомобиль или свидетельства на мотолодку и других документов, выданных соответствующими органами на имя наследодателя на имущество, пользоваться которым возможно лишь после надлежащего оформления на него прав. Эти документы принимаются государственными нотариусами с учетом в каждом случае всех конкретных обстоятельств и при отсутствии возражений со стороны других наследников .

См.: Государственный нотариат. Комментарий к законодательству. М., 1980. С. 120 — 121.

Одним из доказательств принятия наследства является также выполнение наследником в пределах шестимесячного срока имущественных обязанностей наследодателя. Например, наследник, зная, что он в порядке наследования получает имущество и денежные вклады наследодателя, в течение шести месяцев со дня открытия наследства расплачивается по его долгам.

Иногда наследник лишен возможности принять наследство путем вступления во владение или управление наследственным имуществом, так как имуществом завладели другие наследники или посторонние лица. В этом случае он должен в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства, а затем обратиться в суд с иском об истребовании наследства.

При наследовании по закону принявший часть наследства считается принявшим все наследство или свою долю в наследстве. Однако если наследуется имущество по завещанию и наследнику завещано конкретное имущество, то он должен либо подать заявление о принятии наследства, либо вступить во владение этим имуществом. Например, если наследнику завещано авторское право, то он должен до истечения шести месяцев со дня открытия наследства подать нотариусу заявление о принятии наследства. Другим способом такое наследство принять нельзя.

Переход права на принятие наследства

Порядок и условия перехода права на принятие наследства предусмотрены ст. 548 ГК РСФСР, согласно которой в случае, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (ст. 546 ГК РСФСР), право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией.

Так, Н. умер 10 августа 1983 г. К наследованию был призван его сын С., но в октябре 1983 г. он умер, не успев принять наследства отца. В порядке наследственной трансмиссии право на наследственное имущество перешло к сыну умершего С.

Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство, но не оформил своего права на наследство, т.е. либо подал заявление о принятии наследства, либо вступил в фактическое владение наследственным имуществом. При этом наследственное имущество уже считается принадлежащим данному наследнику. В случае смерти последнего к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти.

В случае, когда право на наследство переходит в порядке наследственной трансмиссии, свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (этот срок может быть продлен до трех месяцев). Если наследство было принято наследником и он сам умер, не получив свидетельства, последнее выдается в срок, исчисляемый со дня смерти второго наследодателя.

После погибшего на фронте 10 марта 1944 г. К. остался жилой дом. К наследованию была призвана его жена Ш., которая приняла наследство, но не оформила своих прав и умерла 19 июля 1977 г. При жизни она оставила завещание, которым все свое имущество, в том числе и дом, завещала сыну К., однако последний, не успев принять наследство после матери, умер.

В установленный срок (ст. 548 ГК РСФСР) жена К. обратилась с заявлением о принятии наследства, причитающегося умершему мужу, и о выдаче ей свидетельства о праве на наследство по закону на жилой дом, оставшийся после смерти Ш. Наследственное дело было заведено на имя умершей Ш., своевременно принявшей наследство после погибшего мужа в силу того, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства (ст. 546 ГК РСФСР).

Отказ от наследства

Согласно ст. 550 ГК РСФСР наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. Допускается отказ от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону (ст. 532 ГК РСФСР) или по завещанию (ст. 534 ГК РСФСР), в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или общественной организации.

На основании ст. 553 ГК УССР допускается отказ в пользу призываемых к наследованию наследников по закону или по завещанию. Статья 550 ГК РСФСР не содержит таких ограничений и допускает отказ от наследства в пользу наследников независимо от их очереди при наследовании по закону, а также в пользу наследников по завещанию.

Отказ от наследства допускается в пользу одного или нескольких наследников и отказывающийся вправе указать причитающиеся им доли.

Если наследник отказался от наследства, не указав, в чью пользу он отказывается, его доля поровну переходит к тем наследникам, которые приняли наследство (ст. 551 ГК РСФСР). Если отказавшийся наследник является единственным наследником, наследство переходит к государству.

Наследник отказывается от наследства путем подачи заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства.

К отказу от наследства приравнивается также несовершение лицом в установленные законом сроки и порядке действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Если наследник отказался от наследства, он не может его принять.

В Первую Московскую государственную нотариальную контору обратились дочь и сын с заявлениями о принятии наследства после смерти их отца. Так как у сына умершего гражданина К. не оказалось свидетельства о рождении, а его сестра отказалась подтвердить родство, то он подал заявление об отказе от наследства.

Вскоре К. обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. Руководствуясь ст. 550 ГК РСФСР, нотариус отказал в приеме второго заявления, указав на бесповоротность отказа от наследства. К. обратился с жалобой на действия нотариуса в народный суд Бауманского р-на Москвы.

Народный суд признал действия нотариальной конторы правильными, поскольку отказ от наследства также бесповоротен, как и принятие наследства.

Законодательством СССР предусмотрен шестимесячный срок для отказа от наследства, поэтому нотариус не вправе принять отказ после шести месяцев со дня открытия наследства.

Отказ от наследства, как и принятие наследства, является односторонней сделкой и подчиняется общим требованиям о совершении сделок. Отказ может быть заявлен только дееспособным лицом. За несовершеннолетних наследников отказаться от наследства могут родители (усыновители) на основании ст. 133 КоБС РСФСР, но только с согласия органов опеки и попечительства.

Не допускается отказ от наследства в пользу лиц: не являющихся наследниками; лишенных права наследования путем прямого указания об этом в завещании; признанных недостойными наследниками (ст. 531 ГК РСФСР).

Отказ от наследства универсален, т.е. наследник считается отказавшимся от права на принятие всего наследства, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось. Частичный отказ не допускается.

Следует отличать отказ от иска при рассмотрении спорного наследственного дела в суде и отказ от наследства.

После смерти А. осталось домовладение, находящееся в Московской области, авторское право и вклады. Между наследниками возник спор о разделе домовладения. Причем несколько наследников постоянно проживали в этом доме, другие же жили в Москве. В судебном заседании наследники, проживающие в Москве, отказались от иска, заявив, что на наследство не претендуют, и домовладение было разделено судом между оставшимися наследниками. Вскоре все наследники обратились в нотариальную контору с просьбой выдать им свидетельство о праве на наследство в виде вкладов и авторского права.

Нотариус правильно поступил, выдав им свидетельство о праве на наследство, так как отказ наследников от иска при разделе спорного дома в соответствии со ст. 550 ГК РСФСР не может быть рассмотрен как отказ от наследства.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г., если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию. Отказ от обязательной доли не может быть сделан в пользу других лиц.

Пункт 8 указанного Постановления Пленума Верховного Суда СССР допускает отказ от наследства в пользу внука или правнука наследодателя лишь в том случае, если они являются наследниками по закону или завещанию.

В юридической литературе возникал вопрос о возможности изменения наследником сделанного им отказа в пределах шестимесячного срока с тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен, или заменить ранее назначенного наследника другим. Из содержания ст. 550 ГК РСФСР следует вывод, что субъективное право на отказ от наследства наследник использовал, следовательно, изменения в отказе недопустимы, в противном случае это была бы по существу новая сделка.

Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, влекущим в соответствии с ГК недействительность сделки.

Так, 18 ноября 1966 г. умер Т. После его смерти остались имущество и денежный вклад. Дочь умершего — Т.В. обратилась в суд с иском к жене умершего — Т.Г. о разделе наследственного имущества. Поскольку другая дочь наследодателя — А. отказалась от своей доли наследства в ее пользу, Т.В. просила признать за ней право на часть денежного вклада и на 0,34 доли домовладения и выделить ей в натуре комнату площадью 15,8 кв. м, а также часть галереи.

А. предъявила иск к Т.Г. о разделе наследственного имущества и к Т.В. о признании недействительным отказа от наследства. Решением от 24 июля 1968 г. Верховный Суд Северо-Осетинской АССР взыскал с Т.Г. в пользу Т.В. и А. по 552 руб. каждой в виде компенсации за долю в домовладении и разделил между ними денежный вклад, выделив каждой по 149 руб. От Т.В. и Т.Г. поступили кассационные жалобы.

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР решение Верховного Суда Северо-Осетинской АССР оставила без изменения, а жалобы Т.В. и Т.Г. без удовлетворения. Из материалов дела видно, что между сестрами в связи с разделом наследственного имущества сложились крайне неприязненные отношения. Т.В., желая получить большую долю в наследственном имуществе, требовала от А. отказа от доли наследства, угрожая в противном случае разгласить ее семейную тайну. А. под влиянием угрозы подала заявление в нотариальную контору об отказе от наследства. Поскольку отказ от наследства имел место под влиянием угрозы, суд правильно признал его недействительным .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1969. N 1. С. 5.

Продление срока для принятия наследства

Одной из важнейших гарантий реального осуществления субъективных прав граждан и социалистических организаций являются предусмотренные гражданским законодательством сроки осуществления защиты этих прав. Они установлены с таким расчетом, чтобы субъект (гражданин или организация) мог реально воспользоваться своим правом для достижения допускаемой законом цели. Срок для принятия наследства не восстанавливается и не приостанавливается, а может быть только продлен.

В соответствии со ст. 547 ГК РСФСР срок для принятия наследства, установленный ст. 546 настоящего Кодекса, может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Таким образом, дела о продлении срока для принятия наследства являются исковыми и разрешаются в судебном порядке.

Уважительность причин для продления срока определяется по тем же критериям, что и для восстановления срока исковой давности.

Порядок продления срока для принятия наследства определяется ст. 547 ГК РСФСР и Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании».

Продлевая пропущенный по уважительным причинам срок для принятия наследства, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, суд одновременно разрешает вопрос о признании за истцом права на причитающуюся ему часть имущества, сохранившегося в натуре, или на денежные средства, если имущество было реализовано.

Указанным Постановлением Пленума Верховного Суда СССР предусмотрена различная подсудность дел о продлении срока. Вопрос о продлении пропущенного срока на принятие наследства, если других наследников нет или наследники, кроме истца, отказались от наследства, разрешается судом по месту открытия наследства с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица представителя финансового органа. Если между наследниками возник спор, он рассматривается по иску наследника, пропустившего срок, судом по месту жительства наследников, выступающих по делу в качестве ответчиков. Однако действующее правило о подсудности зачастую нарушается, и исковое заявление принимает суд по месту жительства заявителя.

Большое значение для разрешения дел о продлении срока для принятия наследства имеет досудебная подготовка их к слушанию. С этой целью суд должен запросить нотариальную контору о том, имеется ли в нотариальной конторе наследственное дело, кто принял наследство, выдано ли свидетельство о праве на наследство.

Практике известны случаи, когда без запроса нотариальной конторы суды выносили решения о продлении срока для принятия наследства. Исполнить вынесенное решение через нотариальную контору не представлялось возможным, так как свидетельство о праве на наследство после истечения шести месяцев со дня открытия наследства было выдано государству.

Законодательство, предусматривая срок для принятия наследства, который в случае пропуска его по уважительной причине продлевается судом, не устанавливает какого-либо срока для оформления принятого наследства. Следовательно, если суд продлил срок для принятия наследства, то наследник может его оформить в любое время.

Иногда народными судами продлевается срок для принятия определенного наследства, между тем при наследовании по закону наследник является универсальным правопреемником, и этот срок должен быть продлен для принятия всего наследственного имущества.

Не требуется обращения в народный суд для продления срока на принятие наследства, если наследники, принявшие наследство, дают согласие на включение в свидетельство о праве наследования наследников, пропустивших срок (ч. 1 ст. 547 ГК РСФСР).

Исковое заявление о продлении срока для принятия наследства оплачивается государственной пошлиной в размере 30 коп. Если в судебном порядке производится раздел наследственного имущества, госпошлина исчисляется в зависимости от цены спорного наследственного имущества.

III. Наследники по закону Круг наследников по закону

Согласно ст. 532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди: братья и сестры умершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные нетрудоспособные лица наследуют всегда и наравне с ними.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Гражданские кодексы союзных республик предусматривают две очереди наследников. Исключение составляют ГК Казахской ССР и ГК Молдавской ССР, устанавливающие три очереди наследников по закону.

Круг наследников первой очереди одинаково определяется гражданскими кодексами всех союзных республик. В отношении же круга наследников второй очереди имеются особенности.

Согласно ГК Узбекской ССР (ч. 2 ст. 580), ГК Грузинской ССР (ч. 3 ст. 544), ГК Азербайджанской ССР (ч. 2 ст. 533) к наследованию во вторую очередь призываются также племянники и племянницы умершего (в том случае, если кто-либо из братьев и сестер наследодателя умер до открытия наследства). Племянники получают и наследуют поровну ту долю, которую получил бы их умерший родитель. Кроме того, в Азербайджанской ССР наследниками второй очереди признаются прадед и прабабушка наследодателя.

В соответствии со ст. 527 ГК Казахской ССР нетрудоспособные братья и сестры, дед и бабушка наследодателя являются наследниками второй очереди, а трудоспособные братья и сестры — наследниками третьей очереди.

Третья очередь наследников по закону предусмотрена и ст. 566 ГК Молдавской ССР. В таком порядке наследуют нетрудоспособные племянники и племянницы умершего.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти или пропажи без вести в период Великой Отечественной войны одного из супругов .

Читайте так же:  Форум материнский капитал в 2020 году форум

Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. N 60; Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1974. N 9. С. 11 — 12.

Требование Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. об обязательности регистрации брака не распространяется на браки, заключенные по религиозным обрядам в РСФСР до 1917 г. или в период гражданской войны, т.е. до образования органов записи актов гражданского состояния.

В случае расторжения брака право на наследство после умершего супруга не возникает.

Брак считается расторгнутым не с момента вынесения решения народным судом о расторжении брака, а с момента представления этого решения в орган загса для регистрации развода. Если ни один из супругов решение суда в загс не представил, брак считается юридически существующим.

Фактическое проживание вместе супругов, брак которых не расторгнут, не лишает пережившего супруга права на наследство, оставшееся после смерти другого супруга.

К. умер в 1948 г. На наследство претендовала С., состоявшая с наследодателем в зарегистрированном браке. Народный суд лишил жену наследства на том основании, что они длительное время вместе не проживали. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Армянской ССР Определением от 5 августа 1948 г. решение народного суда оставила в силе.

Верховный Суд СССР отменил решение народного суда и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Армянской ССР и указал на необоснованное исключение из числа наследников С., брак с которой К. не расторг. Как законная жена умершего она сохранила все права, в том числе и право наследования после умершего супруга .

Судебная практика Верховного Суда СССР. 1949. N 10. С. 29 — 30.

Лицо, вступившее в брак, признанный впоследствии недействительным, не является наследником, так как недействительный брак не порождает юридических последствий для вступивших в него лиц.

Нотариальной практике известны случаи, когда за получением свидетельства о праве на наследство обращаются несколько супругов, поскольку наследодатель, не расторгнув первого брака, вступил во второй и зарегистрировал его. Нотариус неправомочен решать вопрос о действительности и недействительности брака. Он выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия супругам, обратившимся в нотариальную контору, и предлагает заинтересованным лицам обратиться в исковом порядке в суд с тем, чтобы суд решил вопрос о действительности или недействительности брака.

Известный интерес для практики представляет разъяснение НКЮ РСФСР от 26 октября 1931 г. и примечание к ст. 6 КЗоБСО РСФСР 1926 г. о том, что во всех случаях, когда лицо, состоявшее в зарегистрированном браке, фактически брак расторгло и в дальнейшем вступило в другой фактический брак и зарегистрировало его, скрыв от органов загса первый брак, выписка из книги записи актов гражданского состояния об этом новом браке имеет полную силу. Первоначальный брак, при обнаружении указанного обстоятельства, должен быть признан расторгнутым, и органы загса должны зарегистрировать развод.

При рассмотрении дел о признании брака недействительным при наличии нескольких зарегистрированных браков суды чаще всего руководствуются действующим законодательством, не обращаясь к законодательству, действовавшему на момент возникновения и прекращения брака.

Так, в нотариальную контору обратилась Р. с заявлением об оформлении права на наследство после умершего мужа Н. В подтверждение брачных отношений было представлено свидетельство о регистрации брака в 1953 г. В этом свидетельстве имелась также запись, согласно которой в фактическом браке супруги состояли с 1936 г. Свидетельство о праве на наследство было выдано. Через некоторое время в нотариальную контору поступило заявление от Н. с просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство 1/2 доли дома в г. Владимире, приобретенного в течение брака с наследодателем. В подтверждение брака была представлена копия свидетельства о браке, зарегистрированном в 1929 г. в г. Владимире. Нотариальной конторой было вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство ввиду того, что наследодатель состоял в двух зарегистрированных браках. Н. предъявила иск к Р. о признании второго брака недействительным, основывая свои требования на действующем в настоящее время законодательстве.

Суд второй брак признал недействительным. Нотариальной конторой было направлено письмо в Московский городской суд с просьбой о принесении протеста на решение народного суда в пользу Н., так как суд должен был принять во внимание законодательство, действовавшее на момент прекращения брака. Сославшись на действующее законодательство о браке и семье, Московский городской суд в принесении протеста отказал.

Нотариальной конторой было направлено представление в Верховный Суд РСФСР на предмет отмены решения народного суда, и такой протест был принесен и удовлетворен. При новом рассмотрении дела суд учел фактическое прекращение брачных отношений и удовлетворил иск Н. на 1/2 долю дома по ст. 10 КЗоБСО РСФСР, в редакции от 8 июля 1944 г. Р. была присуждена 1/2 доля дома как наследнице по закону.

Дети наследуют после смерти обоих родителей: матери и отца. Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Если дети родились от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, то они, как правило, наследуют по закону только после смерти своей матери. Однако из этого правила имеются исключения. Во-первых, дети, рожденные до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют не только после смерти своей матери, но и после смерти своего отца. Во-вторых, если мать, родившая ребенка от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке, вступит с ним в зарегистрированный брак и это лицо признает себя отцом ребенка, то такой ребенок является наследником по закону также не только после смерти своей матери, но и после смерти своего отца. В этом случае не имеет значения тот факт, родился ли ребенок до или после издания Указа от 8 июля 1944 г.

На основании ст. 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье и ст. 48 КоБС РСФСР в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей отцовство может быть установлено в судебном порядке. Однако правило о судебном порядке признания отцом ребенка лица, с которым мать не состояла в браке, применяется в отношении детей, родившихся после введения в действие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, т.е. после 1 октября 1968 г.

Таким образом, в основе призвания детей к наследованию после своих родителей лежит кровное родство — происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке.

Пасынки и падчерицы наследуют после отчима, мачехи в том случае, если имело место усыновление.

Усыновленные являются наследниками по закону и призываются к наследованию в первую очередь (ч. 1 ст. 532 ГК РСФСР).

Усыновление — юридический акт, в силу которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми.

Поскольку усыновление преследует цель охраны интересов детей, оно находится под контролем государства.

Усыновление оформляется решением исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, на основании которого усыновление регистрируется в органах загса. Усыновителям выдается свидетельство об усыновлении и новое свидетельство о рождении ребенка.

До 1 марта 1926 г. усыновление не регулировалось нашим семейным законодательством, но принятые в семью усыновленные приравнивались в правах с родными детьми фактического усыновителя. Правило о регистрации усыновления было введено Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 1 марта 1926 г.

Указанным Постановлением была придана обратная сила всем усыновлениям, имеющим место до вступления Постановления в силу, в том числе фактическим усыновлениям.

Если усыновление имело место после 1 марта 1926 г., то оно должно быть зарегистрировано в органах загса. Если документы за прошлое время не сохранились, то народный суд может установить факт регистрации усыновления.

Действующее законодательство, приравняв усыновленных к родным детям усыновителя, подчеркнуло утрату правовой связи с кровными родственниками усыновленного, что, несомненно, способствует укреплению семьи, создаваемой в результате усыновления.

До издания Основ законодательства о браке и семье усыновление не влекло за собой установления родственных связей между усыновленными и их потомством с родственниками усыновителей. В законах ряда союзных республик, в том числе и в РСФСР, не было указаний и на то, что при усыновлении утрачиваются права и обязанности в отношении родителей и других родственников по происхождению. Такой пробел в законе привел к тому, что в ряде случаев судебная практика признавала за усыновленными право на получение алиментов от родителей, если усыновитель был не в состоянии его содержать, а также право на наследование после смерти кровных родителей или деда и бабушки. Лишь ст. 25 Основ законодательства о браке и семье внесла полную ясность в правовое положение усыновленных, приравняв их в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению и установив, что они утрачивают права и обязанности в отношении своих родителей и их родственников . Эти правила предусматривает также п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании».

См.: Комментарий к Кодексу о браке и семье РСФСР. М., 1982. С. 176.

К. при жизни своего отца был усыновлен отчимом. Отчим в 1941 г. был мобилизован на фронт, по окончании войны он к семье не вернулся и усыновленного им пасынка в дальнейшем не воспитывал. Став нетрудоспособным, отчим обратился в суд с иском о взыскании с пасынка алиментов. Учитывая, что отчим уклонялся от содержания усыновленного им пасынка, народный суд отказал в иске.

В апреле 1970 г. умер родной отец К. В связи с этим К. обратился в нотариальную контору с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство, оставшееся после смерти отца. Государственная нотариальная контора, руководствуясь ст. 532 ГК РСФСР, отказала ему в выдаче свидетельства. В связи с жалобой К. отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что он не может быть признан наследником, поскольку еще при жизни отца он был усыновлен другим лицом, а завещания в его пользу отец не оставил. Тот факт, что суд на основании ст. 78 КоБС РСФСР отказал отчиму К. в иске о взыскании с него алиментов, в данном случае значения не имеет.

Родители усыновленного, другие его кровные родственники по восходящей линии, кровные братья и сестры также не наследуют после смерти усыновленного и его потомства (ч. 6 ст. 532 ГК РСФСР).

В отличие от гражданских кодексов ряда других союзных республик ГК РСФСР не предусмотрено право усыновленного и его потомства наследовать после смерти родственников усыновителя.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам.

Родители и усыновители наследуют в первую очередь, независимо от степени их трудоспособности и при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей (в том числе усыновленных).

Внуки и правнуки наследодателя наследуют по закону в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (ч. 4 ст. 532 ГК РСФСР).

Гражданский кодекс РСФСР строго ограничивает круг лиц, наследующих по праву представления, — ими могут быть только внуки и правнуки. При разделе наследственного имущества внуки как бы представляют своих ранее умерших отца или мать. Если внуков несколько, то они делят поровну ту долю, которую получил бы их умерший родитель, и наследуют наряду с другими наследниками первой очереди.

Внуки и правнуки выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Это значит, что внуки отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам своих родителей (отца или матери), умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если в порядке самостоятельного призвания к оставшемуся после родителей наследству они его приняли .

См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 18 — 19.

Нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти и для которых помощь наследодателя была основным источником существования, являются особой категорией наследников, наследующих вне очереди.

Нетрудоспособные иждивенцы не могут отстранить от наследования наследников последующих очередей, как это было до принятия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.

Отношения родства и свойства между наследодателем и наследником в данном случае не имеют значения, поэтому в качестве иждивенца может выступать любое постороннее лицо.

Для того чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо наличие двух юридических фактов: 1) иждивенец должен быть нетрудоспособным на день открытия наследства; 2) лицо может быть признано иждивенцем наследодателя, если находилось на полном содержании наследодателя или получало от него помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, инвалиды I, II, III групп, а также лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся — 18 лет.

Назначение пенсии само по себе значения не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию по возрасту на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), не могут быть включены в круг наследников по закону как нетрудоспособные.

Отдельные, нерегулярные случаи материальной помощи не признаются доказательством иждивения. Нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если часть заработка последнего была для них постоянным и основным источником существования .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1976. N 6. С. 11 — 12.

При установлении факта нахождения лица на иждивении суд выясняет, являлись ли предоставляемые заявителю средства основным и постоянным источником существования.

А. обратилась в суд с заявлением об установлении факта ее нахождения на иждивении С., умершего 28 июня 1975 г. В заявлении А. просила учесть, что проживала с С. одной семьей с марта 1957 г. по день его смерти, фактически находилась на его иждивении, поскольку получала пенсию по старости в сумме 37 р. 88 к. С. имел пенсию в сумме 63 р. 46 к. и денежные сбережения. Установление факта нахождения на иждивении ей было необходимо для получения в порядке наследования денежного вклада на имя С.

Сосновский районный народный суд Челябинской области отказал А. в удовлетворении ее просьбы. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда решение народного суда оставила без изменения.

Президиум Челябинского областного суда, рассмотрев дело по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР, состоявшиеся по делу судебные постановления отменил по следующим основаниям.

Согласно разъяснению п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля 1966 г. «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение», суды должны иметь в виду, что правовые последствия факта нахождения лица на иждивении для получения пенсии или наследства возникают в том случае, когда предоставляемые заявителю средства являются основным и постоянным источником существования. В случаях, когда заявитель имел заработок, получал стипендию и т.п., необходимо выяснять, была ли помощь со стороны лица, предоставляющего содержание, основным и постоянным источником средств к существованию заявителя.

Из материалов дела видно, что в период жизни наследодателя С. заявительница была нетрудоспособна по возрасту и получала пенсию по старости, проживала с ним и вела общее хозяйство в течение 18 лет. Детей и других родственников они не имели.

Отказ А. в удовлетворении ее просьбы на том основании, что в деле не имеется доказательств, подтверждающих нахождение заявительницы на иждивении С., нельзя признать обоснованным. Суд рассмотрел данное дело с нарушением порядка рассмотрения дел особого производства, предусмотренного ст. 246 ГПК РСФСР: к участию в деле не были привлечены заинтересованные лица — наследники или представитель районного финансового отдела .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1976. N 11. С. 14 — 15.

Отношения иждивения, сколько бы они ни были длительными, если они прекратились за год до открытия наследства, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.

Согласно ст. 26 КоБС РСФСР нуждающийся и нетрудоспособный супруг сохраняет право на получение содержания от другого супруга и после расторжения брака, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после расторжения.

Если супруги длительное время состояли в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака. Такой разведенный супруг может быть признан иждивенцем, а следовательно, и наследником.

Наследниками-иждивенцами могут оказаться дети, находившиеся на иждивении лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке и который не указан в свидетельстве о рождении отцом. Наследование является здесь продолжением тех материальных отношений, которые существовали ранее между фактическим воспитателем и несовершеннолетним независимо от их родства. При этом не обязательно, чтобы ребенок, находившийся на иждивении умершего, проживал с ним совместно. В данном случае отношения иждивения должны подтверждаться документально.

Братья и сестры относятся к наследникам второй очереди. Указанные лица являются наследниками, если между ними существует кровное родство (кровная связь, обусловленная происхождением от одного общего предка).

Наследование братьев и сестер не зависит от того, являются ли они полнокровными или нет, т.е. происходят ли они от общих родителей или от одного общего родителя. Если у брата и сестры общие отец и мать, они называются родными. В том случае, когда они происходят от общей матери и разных отцов, они называются единоутробными, а если у них общий отец и разные матери, то единокровными. Действующее законодательство не делает различия между полнородным или неполнородным родством. Право на наследство имеют как полнородные, так и неполнородные (единокровные и единоутробные) братья и сестры.

Не наследуют один после другого сводные братья и сестры (т.е. не имеющие общих родителей), между которыми, по существу, никакой родственной связи нет .

Сов. юстиция. 1972. N 8. С. 32.

Двоюродные братья и сестры наследниками друг после друга также не являются.

Статья 532 ГК РСФСР к наследникам второй очереди относит деда и бабушку как со стороны отца, так и со стороны матери, которых с внуком или внучкой связывает кровное родство.

/»Бюллетень нотариальной практики», 2011, N 1/

Доказательства родственных, брачных отношений, усыновления и иждивения

Перечень документов, которыми подтверждаются родственные, брачные отношения, отношения усыновления и иждивения, содержится в инструкциях министерств юстиции союзных республик о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами.

Согласно ст. 105 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, доказательством родственных и иных отношений между наследниками и наследодателем являются: свидетельства органов загса, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях, супруге, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Если с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону обращается лицо, считающее себя иждивенцем наследодателя, государственный нотариус должен удостовериться, состояло ли оно на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, а также было ли оно нетрудоспособным ко дню открытия наследства.

Доказательством того, что лицо находилось на иждивении наследодателя, могут быть следующие документы: справка местного Совета народных депутатов, жилищно-коммунального органа, справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта иждивения.

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении; нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, — по пенсионной книжке, справке ВТЭК.

В соответствии со ст. 9 Закона РСФСР о государственном нотариате, утвержденного Верховным Советом РСФСР 2 августа 1974 г., государственный нотариус обязан содействовать наследникам в защите их прав и интересов . Он должен делать запросы в органы загса и другие учреждения.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1974. N 32. Ст. 852.

Жена наследодателя А. обратилась в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство ей и ее несовершеннолетней дочери, находившейся на иждивении отчима в течение пяти лет. Дочь и сын наследодателя возражали против признания падчерицы иждивенкой их отца. Нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, исключив из числа наследников падчерицу — иждивенку наследодателя.

В данном случае действия нотариуса противоречат Закону РСФСР о государственном нотариате. Поскольку между наследниками возник спор по поводу включения в их число падчерицы наследодателя как его иждивенки, нотариус был обязан разъяснить матери несовершеннолетней ее право обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении.

В том случае, если наследники лишены возможности представить полноценные документы в подтверждение родственных, брачных отношений, отношений усыновления и иждивения, они вправе обратиться в народный суд для установления факта, имеющего юридическое значение.

Из содержания ст. 247 ГК РСФСР следует, что народные суды устанавливают лишь такие факты, которые влекут определенные правовые последствия, т.е. являются юридическими фактами. Чтобы определить, порождает ли тот или иной факт юридические последствия, следует выяснить, для какой цели требуется его установление. В зависимости от этого определяется круг заинтересованных лиц, которые привлекаются судом при рассмотрении конкретного дела. Если установление факта необходимо для получения наследства, в суд кроме заявителя должны быть вызваны другие наследники, а в некоторых случаях — представитель районного финансового отдела.

Согласно п. 5 ст. 247 ГПК РСФСР, народные суды не устанавливают факта принадлежности партийного, комсомольского, профсоюзного билетов, воинских документов, паспорта и свидетельств, выдаваемых органами загса лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту или свидетельству о рождении. В данном случае нотариусу следует потребовать от наследников другие документы: выписку из личного дела наследодателя или наследника о родственниках, справку жилищно-коммунального органа со ссылкой на основание выдачи.

IV. Наследование по завещанию Понятие и форма завещания

Советское законодательство о наследовании предоставляет гражданину возможность решить по своему усмотрению судьбу принадлежащего ему имущества.

По сложившемуся в наследственном праве определению завещание является личным распоряжением гражданина о своем имуществе на случай смерти с назначением наследников, сделанным в установленной законом форме и удостоверенным лицами, указанными в законе.

Термин «завещание» применяется в двух значениях: завещанием называется как сам документ, в котором находит выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. В последнем значении завещание представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Поэтому действительность завещания ни в какой мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него. Не имеет значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностными лицами, оформляющими завещания.

Справки о наличии завещаний выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

Завещание — сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Оно не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

Так, в Первую Московскую государственную нотариальную контору было представлено для исполнения завещание от имени Б. на все имущество, в том числе на жилой дом в пользу Г., удостоверенное 12 октября 1976 г. исполкомом Каменского сельского Совета Нарофоминского р-на Московской области.

Нотариальная контора вынесла постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, так как оно было подписано не самим завещателем, а X. по доверенности, выданной для оформления договора продажи дома.

Как сугубо личное право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с другими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания.

Завещатель всегда вправе аннулировать свое завещание, если даже отмена завещания будет кому-либо невыгодна.

Закон придает форме завещания особое значение — от ее соблюдения зависит действительность завещания.

В соответствии со ст. 540 — 541 ГК РСФСР и ст. 13 Закона СССР «О государственном нотариате», утвержденного Верховным Советом СССР 19 июля 1973 г. , завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1973. N 30. Ст. 393.

Не допускается составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.

Решением народного суда Юрбаркского р-на Латвийской ССР от 24 октября 1949 г. был удовлетворен иск С. к С. о взыскании 500 руб. стоимости швейной машины. Основанием для удовлетворения иска послужили показания свидетелей о том, что покойная мать истицы устно завещала ей эту швейную машину после своей смерти. Суд в данном случае неправомерно признал завещанием устное распоряжение .

Соц. законность. 1950. N 7. С. 10.

Важное значение имеют указанные в завещании время и место его составления. Так, в практике бывают случаи, когда возникает вопрос о недееспособности завещателя в момент составления завещания или, если имеются два или более завещания, требуется установить, какое из них как более позднее имеет силу, либо оспаривается подлинность завещания на основании доказательств того, что завещатель не мог его составить в указанное время.

Завещание может быть удостоверено в стационарном лечебном учреждении, сельском Совете, воинской части, на морском или речном судне, в месте заключения, в доме инвалидов или престарелых, в экспедициях.

Нотариальные действия по удостоверению завещания совершаются в помещении государственной нотариальной конторы или исполнительного комитета районного, городского, поселкового или сельского Совета народных депутатов, консульских учреждений Союза ССР. Завещание, приравненное к нотариальному, удостоверяется в соответствующем месте с указанием, где оно удостоверено (в больнице, санатории и т.д.).

Отсутствие этих реквизитов не делает завещание недействительным. Подобные недостатки могут быть устранены путем истребования дополнительных документов.

Порядок удостоверения завещаний установлен Законом РСФСР о государственном нотариате, а также Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий исполнительными комитетами районных, городских, поселковых, сельских Советов, утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1975 г. .

СП РСФСР. 1975. N 14. Ст. 97.

Закон допускает возможность удостоверения завещаний определенными должностными лицами в случаях, когда гражданин по объективно сложившимся причинам не имеет возможности нотариально удостоверить завещание. В ст. 13 Закона СССР «О государственном нотариате» и соответствующих статьях гражданских кодексов всех союзных республик говорится о завещаниях, приравниваемых к нотариально удостоверенным.

К нотариально удостоверенным приравниваются: а) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; б) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом СССР, удостоверенные капитанами этих судов; в) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; г) завещания и доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; д) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, — также завещания и доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений; е) завещания и доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Должностные лица, перечисленные в настоящей статье, обязаны без промедления передать по одному экземпляру удостоверенных ими завещаний на хранение в государственную нотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя.

Капитаны морских судов обязаны передать по одному экземпляру удостоверенных ими завещаний начальнику порта СССР или консульства СССР в иностранном порту для последующего направления их в государственную нотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя. Если завещатель не имел постоянного места жительства в СССР или место жительства завещателя неизвестно, завещание направляется в Первую Московскую государственную нотариальную контору.

Государственный нотариус обязан проверить законность поступившего на хранение завещания и в случае установления несоответствия его закону сообщить об этом завещателю и должностному лицу, удостоверяющему завещание.

Право завещать принадлежит только дееспособным гражданам. Проверка дееспособности вменяется в обязанность лица, удостоверяющего завещание. Дееспособность по возрасту проверяется по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

Дееспособность граждан возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия. Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому если у нотариуса возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, он может отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный инструкцией союзной республики, с тем чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании завещателя недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении лицу или организации, которые в соответствии со ст. 258 ГПК РСФСР вправе поставить вопрос перед судом о признании гражданина недееспособным.

В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.

Судебная практика подтверждает правильность такого подхода нотариуса к проверке дееспособности завещателя.

Правильно поступают те суды, которые устанавливают причины нарушения порядка оформления завещаний, оценивают их с учетом всех обстоятельств дела, проверяют, сохранилась ли достоверность завещательных распоряжений и самого факта завещательного действия .

См.: Чепига Т. Последствия нарушения формы завещания // Сов. юстиция. 1973. N 20. С. 24.

Завещание представляется должностному лицу в двух экземплярах. Завещатель должен собственноручно подписать текст завещания в присутствии должностного лица, полномочного удостоверять завещания. Перед удостоверением завещания необходимо, чтобы завещатель представил документ, удостоверяющий его личность.

Согласно ст. 52 Закона РСФСР о государственном нотариате при удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество.

Нотариус, удостоверяя завещание, не обязан проверять, имеется ли в наличии то имущество, которое в нем указано.

В соответствии со ст. 542 ГК РСФСР если завещатель в силу болезни или по другим обстоятельствам не имеет возможности собственноручно подписать завещание, то оно может быть подписано другим лицом по просьбе завещателя в присутствии должностного лица с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

В нотариальной практике возник вопрос о том, вправе ли государственная нотариальная контора удостоверить завещание в отсутствие завещателя, если он ввиду болезни или по иной причине не может расписаться на завещании и подписывается по его просьбе другое лицо (рукоприкладчик). Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что в соответствии со ст. 25 Закона РСФСР о государственном нотариате за гражданина, который не может собственноручно расписаться на завещании в силу болезни и других причин, по его поручению в его присутствии может расписаться другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не может быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся для удостоверения завещания. Поэтому нотариальная контора не вправе удостоверить завещание в отсутствие завещателя.

Лицо, подписавшееся по просьбе завещателя на завещании, вправе ознакомиться с его содержанием. Незнание же этим лицом того, в чем заключается завещание, не является основанием для отказа в его удостоверении, так как рукоприкладчик — постороннее лицо и рассматривается как технический исполнитель.

Должностное лицо при удостоверении завещания должно проверить содержание и правомерность завещательных распоряжений. Исполнено может быть лишь такое завещание, которое не противоречит закону.

После проверки волеизъявления завещателя и его подписи или подписи рукоприкладчика должностное лицо учиняет на завещании удостоверительную надпись.

Не допускается заочное удостоверение завещания, а также удостоверение его после смерти завещателя.

Завещание признается недействительным, если при его составлении не соблюден порядок удостоверения и оно не выражает воли завещателя.

Ш. состояла в браке с К., который, находясь в больнице, умер.

По истечении шестимесячного срока со дня смерти К. его жена Ш. узнала в нотариальной конторе о том, что у В. — сожительницы К. — есть завещание на все имущество. Ш. обратилась в суд с иском к В. о признании завещания недействительным, сославшись на то, что завещание составлено после смерти мужа медсестрой С. Ответчица В. исковые требования Ш. не признала. Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда иск удовлетворила.

В кассационной жалобе В. просила признать решение суда неправильным и отменить его, мотивируя тем, что завещание от имени К. составлено с соблюдением всех требований закона.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 9 июля 1979 г. оставила решение суда без изменения, указав следующее.

Материалами дела установлено, что К. пришел на прием в поликлинику к хирургу вместе с В., где они встретили С. — знакомую медсестру из терапевтического отделения больницы. После посещения врача С. привела К. в хирургическое отделение больницы и проводила его в палату. В этот же день С. составила завещание от имени К. и подписала его. Данное завещание было удостоверено заместителем главного врача больницы. При оформлении и удостоверении завещания должностным лицом больницы не была выяснена подлинная воля завещателя. Оно составлено в одном экземпляре и передано не завещателю или его наследнику, указанному в завещании, а С., которая писала завещание и расписывалась за больного К. Завещание не было зарегистрировано, и второй экземпляр его не направлялся в нотариальную контору. На следующий день К., находясь в больнице, умер. Имеющаяся в деле копия истории болезни К., показания свидетелей, хирурга, осматривавшего больного, медсестры хирургического отделения свидетельствуют о том, что до оформления завещания и в период его удостоверения К. по состоянию здоровья не мог подписать завещание собственноручно.

При таких обстоятельствах суд правильно пришел к выводу о том, что при удостоверении завещания К. не была выяснена действительная воля завещателя, не соблюден установленный законом порядок удостоверения завещания, и обоснованно признал его недействительным.

Все доказательства, собранные по делу, в том числе и те, на которые имелась ссылка в жалобе, оценены судом правильно, в соответствии со ст. 56 ГПК РСФСР с учетом всех обстоятельств дела в их совокупности .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1980. N 1. С. 2 — 3.

Содержание завещания и виды завещательных распоряжений

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Завещатель может также лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (ст. 534 ГК РСФСР).

Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Проверка законности распоряжений возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание, которое должно разъяснять завещателю реальность и исполнимость его распоряжений.

Так, К. оставила завещание, согласно которому земельный участок, находящийся в ее пользовании, должен быть передан ее внукам. Завещание было удостоверено исполкомом сельского Совета. В исполнении его было отказано, так как земля является собственностью государства и не может быть объектом распоряжения граждан.

Завещание должно содержать распоряжение имуществом и имущественными правами, однако только теми, которые могут переходить по праву наследования.

Например, Первой Московской государственной нотариальной конторой было отказано в исполнении завещания от имени Н., согласно которому она завещала получать алименты на содержание несовершеннолетней дочери своей матери Ш., так как право на алименты не переходит по наследству.

Завещать можно только такое имущество, которое принадлежало завещателю на праве личной собственности.

Истица К. состояла в зарегистрированном браке с К. При совместной жизни ими был построен дом. После смерти К. стало известно, что в 1959 г. он оставил завещание, по которому одну половину дома завещал жене, а вторую половину дома — своим дочерям от первого брака Б. и Р. — ответчицам по делу. Ссылаясь на то, что дом является общей совместной собственностью и К. не имел права распоряжаться всем домом, его жена просила признать за ней право собственности на половину дома, а также выделить 1/4 долю дома как половину наследственного имущества согласно завещанию.

Народный суд Бородянского р-на Киевской области удовлетворил иск К. частично. Ей была выделена половина дома как пережившему супругу. Исходя из содержания завещания, суд истолковал волю наследодателя таким образом, что он имел намерение оставить половину дома жене, а половину — детям. Поэтому из завещанного детям наследственного имущества (второй половины дома) суд выделил истице лишь обязательную долю. Соответственно в этой части завещание было признано недействительным, поскольку завещатель распорядился долей имущества, принадлежащей пережившему супругу. Судебная коллегия Верховного суда УССР согласилась с таким решением народного суда.

Завещатель может распорядиться имуществом, составляющим общую долевую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав.

М. в 1966 г. составил завещание, согласно которому все свое имущество завещал жене. Первая Московская нотариальная контора исполнила завещание и выдала свидетельство о праве на наследство жене М. Однако вскоре в народный суд Люберецкого р-на Московской области поступило исковое заявление от детей завещателя о признании завещания недействительным. В ходе судебного разбирательства было установлено, что завещателю фактически принадлежала лишь 1/3 доли в указанном доме, а 2/3 были приобретены детьми завещателя на их средства.

Суд признал за ответчицей лишь 1/3 доли дома, аннулировав свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой.

Завещание не должно содержать ограничений относительно прав наследников в последующем распоряжения наследственным имуществом.

Так, в Первую Московскую государственную нотариальную контору обратился С. с просьбой удостоверить от его имени завещание, согласно которому принадлежащий ему жилой дом должен перейти к его сыну. Кроме того, в завещании было указано, что его сын не вправе после смерти отца продать этот дом без согласия других детей наследодателя. В удостоверении завещания было отказано.

При составлении завещания на дом завещатель кроме определения долей наследников в идеальном выражении может указать, какая конкретно часть дома предназначается в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну — южная половина дома, дочери — северная). Это предотвратит в дальнейшем споры между наследниками о порядке пользования жилым строением.

Исполнимость завещаний зависит от того, насколько ясно и четко изложены распоряжения завещателем.

Первой Московской государственной нотариальной конторой было отказано в исполнении завещания от имени Р. в пользу его жены, согласно которому к ней переходит жилой дом, находящийся в поселке художников Новое Абрамцево. Однако при обращении наследницы в нотариальную контору выяснилось, что наследодателю принадлежал не дом, указанный выше, а паенакопление в дачно-строительном кооперативе. Ввиду отсутствия наследственного имущества завещание осталось неисполненным. В данном случае очевидна вина нотариуса Загорской государственной нотариальной конторы, удостоверившего завещание без выяснения у завещателя того, каким имуществом последний желал распорядиться.

Подобные же ошибки часто допускаются при удостоверении завещаний, приравниваемых к нотариальным.

Так, главным врачом Московской клинической больницы имени Боткина было удостоверено завещание от имени Г., которая завещала кооперативную квартиру своей тете.

Иногда в завещании неправильно указываются фамилии, имена или отчества как самого завещателя, так и его наследников. Для исполнения воли завещателя необходимо исправить названные ошибки. При этом нередко требуется и судебное решение об установлении факта принадлежности завещания.

Неуказание наследника в завещании или указание того, что наследник лишается наследства, влекут за собой различные правовые последствия. Если наследник просто не указан в завещании, то он лишается права претендовать на завещанное имущество.

Если же завещатель указал, что лишает наследства определенного наследника, такой наследник ни на какое наследство претендовать не может.

Возможны завещания, по которым завещатель, не назначая наследников, лишает наследства всех своих законных наследников. В этом случае все наследственное имущество переходит в доход государства.

Завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 536 ГК РСФСР).

Подназначенными наследниками могут быть как наследники по закону, так и другие лица.

В содержание завещания часто включаются и такие распоряжения, как завещательный отказ и возложение. Кроме того, завещатель вправе сделать распоряжения, которые касаются порядка похорон, увековечения его памяти.

Для определенных видов имущества закон допускает особые формы завещательных распоряжений, например вкладов в сберегательных кассах и страховых сумм по договорам личного страхования.

Завещательный отказ и возложение

В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР завещатель вправе установить завещательный отказ, т.е. возложить на наследника обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного порядка.

Таким образом, в основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. В этом случае отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником.

Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Если наследник, на которого возложено исполнение отказа, умирает до открытия наследства или откажется от наследства, обязанность, вытекающая из завещательного отказа, перейдет к тем наследникам, к которым поступит его доля. Например, к подназначенному наследнику, наследникам, получившим наследственную долю в порядке наследственной трансмиссии (ст. 548 ГК РСФСР), к наследнику, к которому перешла доля в имуществе завещателя, обремененная отказом вследствие отказа в пользу другого наследника, к наследникам по закону или по завещанию при увеличении их наследственной доли за счет обремененной завещательным отказом доли отпавшего наследника, наконец, к государству, к которому имущество перешло в порядке, предусмотренном ст. 552 ГК РСФСР.

Распоряжение об отказе должно быть сделано самим завещателем и включено им в текст завещания. Иные распоряжения не признаются завещательным отказом.

Завещательный отказ подлежит исполнению после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Отказополучатель получает только права и не обязан участвовать в погашении долгов наследодателя. Он может требовать исполнения обязательства в пределах трехлетнего давностного срока, считая со дня открытия наследства, т.е. с того момента, когда у него возникло право требования.

Отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению отказа (ч. 3 ст. 531 ГК РСФСР). Так, не имеет права на получение завещательного отказа лицо, которое угрозами вынудило наследодателя включить в завещание указанное распоряжение или подделало завещание . При ошибочном же исполнении в пользу такого лица завещательного отказа наследник вправе истребовать имущество, неосновательно приобретенное отказополучателем (ст. 473 ГК РСФСР).

См.: Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию. М., 1972. С. 29.

Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга.

Из содержания ст. 538 ГК РСФСР вытекает, что завещательный отказ может быть возложен на любого наследника по завещанию. Объем ответственности наследника перед отказополучателем ограничен действительной стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом долгов наследодателя в части, падающей на него.

Завещательные отказы бывают различного содержания. В силу завещательного отказа на наследника возлагается обязанность выплатить какую-либо сумму отказополучателю, погасить его долг или передать ему вещь в собственность или пожизненное пользование, а равно совершить другие действия в пользу отказополучателя. Так, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю) пожизненное пользование домом (частью дома). Право пожизненного пользования сохраняется и в случае последующего перехода права собственности на дом или его часть.

Р. и Ш. в равных долях принадлежало домовладение. Ш. 25 сентября 1969 г. умерла. Принадлежащую ей 1/2 часть дома она завещала детям — Р. и Ф., возложив на них обязанность предоставить Ш. право на пожизненное проживание в части дома. Ш. обратился в суд с иском к Р. и Ф. о вселении в 1/2 часть домовладения, сославшись на то, что ответчики добровольно отказываются вселить его.

Решением Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда иск был удовлетворен.

В кассационной жалобе ответчики просили решение отменить по тем основаниям, что по наследству они получили две небольшие комнаты, каждый из них пользуется одной комнатой и по этой причине выполнить волю наследодателя не могут.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 6 декабря 1973 г. решение краевого суда оставила без изменения по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР наследодатель Ш. в порядке завещательного отказа была вправе возложить на ответчиков обязанность предоставить истцу в пользование жилое помещение, которое к ответчикам перешло по праву наследования по завещанию.

То обстоятельство, что часть дома, составляющая наследство, небольшая по размеру, не может служить основанием к отказу во вселении отказополучателя в спорную часть дома .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1974. N 5. С. 3.

Наряду с завещательным отказом закон предоставляет завещателю право возложить на наследника исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 539 ГК РСФСР). Например, завещатель может обязать своих наследников предоставить желающим возможность осмотреть перешедшие к ним картины, пользоваться библиотекой наследодателя и т.д.

Так, Первой Московской государственной нотариальной конторой было исполнено завещание от имени Б., которая завещала Сочинскому городскому Совету народных депутатов дачу и концертный рояль «Бехштейн» с тем, чтобы на даче была создана детская музыкальная школа или иное учреждение культуры.

Возложение не создает гражданско-правового обязательства между наследником и конкретным лицом, а обязывает наследника использовать полученное им имущество для достижения общеполезной цели.

В отличие от завещательного отказа завещатель может возложить на наследника исполнение действий как имущественного, так и неимущественного характера.

Исполнения возложенных на наследника действий могут требовать прокуратура, заинтересованные в осуществлении общеполезной цели соответствующие государственные и общественные организации, а также исполнитель завещания, прямой обязанностью которого является точное исполнение воли завещателя.

Если исполнить возложение для осуществления той цели, которую имел в виду завещатель, было невозможно, имущество может быть использовано с другой, близкой к ней общеполезной целью.

В случае смерти наследника, который по завещанию должен был выполнить общеполезные действия, обязанность исполнения возложения переходит к другим наследникам, получающим наследство или его соответствующую часть.

Обязательная доля и порядок ее исчисления

Завещатель вправе определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в любых долях, не считаясь с порядком наследования, установленным законом (ст. 534 ГК РСФСР).

Однако эта свобода завещательных распоряжений ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть обязательными), которые по закону вправе получить обязательную долю в наследстве. Согласно ст. 119 Основ и ст. 535 ГК РСФСР несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Уменьшить обязательную долю наследства наследодатель не вправе. По своей инициативе он может завещать лицу, входящему в круг обязательных наследников, более 2/3 доли наследства, но нотариус не вправе выдать указанным наследникам более 2/3 доли даже в том случае, когда на это есть согласие других наследников .

Сов. юстиция. 1964. N 5. С. 31.

Обязательная доля представляет собой часть всего наследственного, а не только завещанного имущества.

Если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом, свободу завещания. Поэтому, прежде чем определить границы завещательного распоряжения, сделанного в отношении части имущества, следует определить стоимость наследственной массы в целом, стоимость завещанного имущества и проверить возможность выделения обязательной доли из незавещанной части имущества.

Правильное исчисление размера обязательной доли связано с необходимостью учета всего наследственного имущества, стоимости предметов домашней обстановки и обихода. В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР обязательная доля выделяется и из стоимости этих вещей. Статья 533 ГК РСФСР применима только при наследовании по закону.

Из содержания ст. 535 ГК РСФСР следует, что наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не вещи домашней обстановки и обихода, а денежную компенсацию их стоимости в размере причитающейся им доли. Вещи же остаются у лица, которое проживало совместно с завещателем. Однако представляется правильным, что если совместно проживавший с наследодателем наследник пожелает передать обязательному наследнику вещи обихода и обстановки в натуре, а не выплачивать их стоимость, то вряд ли есть основания ограничивать его в этом.

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников или лишает их законных долей, становится частично недействительным. Оно подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

Читайте так же:  Расчет льготы жкх ветеранам труда

Если завещана часть имущества, обязательная доля исчисляется со стоимости всего наследственного имущества, как завещанного, так и не завещанного. Эта доля должна быть выплачена обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а если данного имущества недостаточно, то недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. Если помимо наследников по завещанию имеются наследники по закону, в том числе такие, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, то прежде всего определяется доля обязательного наследника. Она выделяется из имущества, оставшегося вне завещания, а остальная часть имущества делится поровну между наследниками по закону.

Народным судом Советского р-на Москвы 24 апреля 1970 г. рассматривалось дело по иску П. о признании завещания недействительным. Отец истца не выделил ему обязательной доли в наследстве, хотя П. был нетрудоспособным. При рассмотрении данного дела суд не учел всех наследников первой очереди на день открытия наследства и признал за истцом право на 2/3 доли в наследстве. Завещание же признал недействительным. Между тем суду следовало бы учесть второго наследника — жену наследодателя, в пользу которой было составлено завещание, признать завещание недействительным в части, нарушающей права обязательного наследника, и выделить истцу 2/3 доли от 1/2 доли наследства, т.е. 1/3. При новом рассмотрении дела такое решение было принято.

Исполнение завещания

Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Кроме того, завещатель может поручить исполнение завещания лицу, не являющемуся наследником (исполнителю воли). В этом случае требуется согласие исполнителя воли, выраженное им в специальной надписи на завещании либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию (ст. 544 ГК РСФСР).

Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства расходов, связанных с охраной и управлением наследственным имуществом. По исполнении завещания наследники вправе требовать отчет о его исполнении (ст. 545 ГК РСФСР).

Исполнитель воли завещателя является помощником наследников в осуществлении завещания, его права и обязанности должны определяться содержанием завещания. При удостоверении завещания, когда назначается исполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное должностное лицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выясняли желания завещателя, круг прав и обязанностей, возлагаемых им на исполнителя.

Изменение и отмена завещания

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив новое.

Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее (ч. 1 и 2 ст. 543 ГК РСФСР).

Например, в 1968 г. Петровской государственной нотариальной конторой Саратовской области от имени А. было удостоверено завещание на все принадлежащее ему имущество в пользу жены. В 1970 г. он составил новое завещание, согласно которому завещал все имущество сыну. Затем А. обратился в нотариальную контору с заявлением об отмене завещания, составленного в 1970 г. В связи с этим у государственного нотариуса возник вопрос, действительно ли завещание, составленное в 1968 г., поскольку завещание, составленное позднее, было отменено, или следует считать, что в силу ч. 3 ст. 543 ГК РСФСР все завещания отменены и, таким образом, надлежит выдать свидетельство о праве на наследство по закону.

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что согласно ч. 2 ст. 543 ГК РСФСР завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой оно противоречит новому завещанию.

Закон не предусматривает отмены нового завещания в качестве основания для восстановления силы ранее составленного завещания. Поэтому завещание А., составленное в 1968 г., может быть признано действительным только в той части, в которой оно не было отменено распоряжением, содержащимся в завещании 1970 г. Остальное наследственное имущество должно перейти к наследникам по закону.

Следует отметить, что завещания, удостоверяемые нотариусом, могут отменяться и завещаниями, приравненными к нотариальным. Завещания, приравненные к нотариальным, поступают на хранение в нотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя, туда же подается и заявление о его отмене.

При составлении нового завещания завещатель может не указывать изменения, вносимые в первое завещание. Достаточно, что в новом завещании содержатся распоряжения, не только дополняющие предыдущие, но и противоречащие первоначальному завещанию. Завещатель может также отменить завещание путем подачи заявления об его аннулировании в нотариальную контору, удостоверившую первое завещание, а в местностях, где нет нотариальной конторы, — в исполнительный комитет местного Совета (ч. 3 ст. 543 ГК РСФСР).

Нотариальной практике известны и такие случаи, когда завещатель делает дополнительное завещание, не отменяя предыдущего. Оба завещания исполнимы при открытии наследства.

Так, в 1978 г. Н. сделал завещание, согласно которому он все свое имущество завещал жене. В 1979 г. он сделал новое завещание, по которому принадлежащую ему автомашину «ВАЗ-21011» завещал внуку. После открытия наследства оба завещания будут действительными и исполнимыми.

В случае получения заявления об отмене ранее сделанного завещания либо получения нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, государственные нотариусы делают отметку об этом на экземпляре завещания, хранящегося в государственной нотариальной конторе, в реестре для регистрации нотариальных действий и алфавитной книге. Если завещатель представляет имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре и он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариальной конторы.

Подлинность подписи на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально засвидетельствована.

В случае утраты удостоверенного завещания по письменному заявлению заинтересованного лица выдается дубликат утраченного документа. По юридическому значению дубликат завещания приравнен к подлинному завещанию. Копии с завещаний и дубликатов завещания свидетельствуются только по предъявлении копии свидетельства о смерти завещателя. О выдаче дубликата в нотариальную контору подается заявление и уплачивается государственная пошлина 50 коп.

Дубликат завещания может быть также выдан после смерти завещателя заинтересованным лицам по их доверенностям.

Приращение наследственных долей при наследовании по завещанию

Согласно ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях.

Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.

Отпадение наследника возможно по разным причинам: 1) в случае непринятия наследства; 2) при отказе от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; 3) в случае лишения завещателем наследника права наследования.

В соответствии со ст. 537 ГК РСФСР часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону, призываемыми к наследованию в порядке ст. 532 и 533 ГК РСФСР. В число этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, если в завещании не предусмотрено иное.

В нотариальной практике возник вопрос о том, открывается ли наследование по закону при исполнении такого завещания.

Н. оставил завещание, согласно которому настенный ковер завещал К., домашнюю обстановку — И., автомашину марки «Запорожец» — Н., а все остальное имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось, — С.

На день открытия наследства не было в живых Н. — он умер ранее завещателя. На основании ст. 551 ГК РСФСР автомашину унаследовал С., так как ему было завещано все остальное имущество.

Наследование по закону в данном случае не возникает в силу того, что завещатель распорядился всем своим имуществом. Согласно ч. 2 ст. 527 ГК РСФСР наследование по закону имеет место в том случае, если оно не изменено завещанием. Такова и нотариальная практика исполнения аналогичных завещаний. Доля отпавшего наследника, которому было завещано определенное наследственное имущество, поступает к тому наследнику, которому завещано «все остальное имущество».

Согласно ч. 3 ст. 551 ГК РСФСР приращение наследственных долей не наступает, если: наследник по завещанию отказался в пользу другого наследника по завещанию или наследника по закону; в пользу государства или государственной, кооперативной или общественной организации; когда отпавшему наследнику подназначен наследник.

Приращения наследственных долей не наступает также при условии, если доля, причитающаяся наследнику по завещанию, умершему после открытия наследства, переходит к его собственным наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

V. Наследственное имущество Предметы обычной домашней обстановки и обихода

Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую, отдельную часть наследства.

Согласно ст. 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону независимо от их очереди и наследственной доли, проживавшим совместно с наследодателем не менее одного года до дня его смерти.

Аналогичные правила наследования вещей обычной домашней обстановки и обихода действуют в УССР, БССР, Узбекской ССР. В соответствии с гражданским законодательством Грузинской ССР такие вещи переходят к наследникам, совместно проживавшим с наследодателем, если они вели с ним общее хозяйство или находились на его иждивении.

В других союзных республиках иждивенцы, проживавшие совместно с наследодателем, не пользуются правом наследовать такие вещи.

К принятию вещей обычной обстановки и обихода призываются те наследники по закону, которые проживали совместно с наследодателем, например братья и сестры, а не сын умершего, не проживавший вместе с ним, хотя он и является наследником первой очереди. Если никто из наследников не проживал совместно с умершим, то предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам на общих основаниях.

Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем для получения предметов домашней обстановки и обихода в порядке наследования положило конец недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали никакой связи с наследодателем и переезжали к последнему незадолго до его смерти с целью получить сверх причитающейся им наследственной доли его домашнюю обстановку и предметы обихода.

По смыслу закона под совместно проживающими с наследодателем здесь имеются в виду те наследники, которые, проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Факт совместного проживания должен тщательно проверяться нотариусом.

Так, по наследственному делу Ч. в нотариальную контору поступило письмо главного врача психиатрической больницы N 5 Москвы, в котором сообщалось, что недееспособная сестра умершей — В. совместно проживала с наследодателем, следовательно, все имущество, описанное в квартире умершей, в том числе предметы домашней обстановки и обихода, должны быть переданы ей.

Проверкой установлено, что недееспособная В. более 20 лет была лишь прописана на площади наследодательницы, но совместно с ней не проживала, так как находилась в психиатрической больнице, поэтому указанное имущество в порядке наследования было передано в равных долях двум другим сестрам умершей Ч.

Нотариальная практика к вещам обычной домашней обстановки и обихода, как правило, относит: мебель, постельные принадлежности, кухонную утварь и посуду, телевизоры, радиоприемники, художественную литературу и т.п. Не признаются предметами обычной домашней обстановки и обихода жилые строения, скот и птица, транспортные средства, вещи личного пользования (одежда, обувь и т.д.) или вещи, предназначенные для занятия профессиональной деятельностью, ценные произведения искусства, предметы роскоши.

В законе отсутствуют критерии понятия «предмет роскоши». Поэтому нередко во время описи имущества у нотариуса возникают затруднения при решении вопроса о том, какое имущество следует отнести к предметам домашней обстановки и обихода, а какое — к предметам роскоши.

Нотариальная практика относит к предметам роскоши изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные предметы, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, а также редкие сервизы, хрусталь, специальные собрания уникальных книг, ценные коллекции и т.д.

При отсутствии спора вопрос о том, относится ли наследственное имущество к предметам роскоши, решают государственные нотариусы с учетом всех обстоятельств дела путем выезда на место постоянного жительства наследодателя.

Если же по этому вопросу возник спор между наследниками, то его может решить только народный суд с учетом характера вещи и обстоятельств конкретного дела.

В случае совместного проживания с наследодателем наследников, имеющих право на получение вещей обихода и домашней обстановки, государственный нотариус разъясняет им содержание ст. 533 ГК РСФСР, а пережившему супругу — ст. 20 — 21 КоБС РСФСР о праве на половину совместно нажитого имущества и решает вопрос о целесообразности описи имущества. Однако суды не всегда принимают к производству такие дела ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства, хотя для обеспечения иска необходима принудительная опись имущества. Указанные действия суд вправе производить до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, а само дело будет рассматривать после истечения этого срока.

Вещи, относящиеся к домашней обстановке и обиходу, могут быть предметом завещания, составленного в пользу любого лица, в том числе и не проживавшего совместно с наследодателем.

В случае, когда завещатель распорядился всем своим имуществом, включая предметы домашней обстановки и обихода, ст. 533 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК других союзных республик не применяются.

Согласно содержанию ст. 535 ГК РСФСР, если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, совместно проживал с наследодателем, стоимость предметов домашней обстановки и обихода зачисляется ему в обязательную долю. Наследник, имеющий право на обязательную долю, не проживавший совместно с наследодателем, по смыслу закона также вправе требовать обязательную долю из стоимости этого имущества.

Денежные вклады в государственных трудовых сберегательных кассах и банке

Вклады граждан в сберегательных кассах или Государственном банке СССР — наиболее распространенный вид наследственного имущества.

Вклады — это денежные суммы, вносимые гражданами в сберегательные кассы и банк и подлежащие возврату вкладчикам по их требованию.

После смерти вкладчика денежный вклад, находящийся в сберегательной кассе или банке, выдается лицам, являющимся его правопреемниками. По действующему законодательству после смерти вкладчиков вклады переходят к другим лицам: 1) на основании специальных указаний вкладчиков сберегательной кассе или банку, именуемых завещательными распоряжениями; 2) по правилам действующего гражданского законодательства о наследовании.

В соответствии со ст. 119 Основ и ч. 3 ст. 561 ГК РСФСР порядок распоряжения на случай смерти вкладами в государственных сберегательных кассах и Государственном банке СССР по специальным указаниям вкладчиков определяется уставами названных кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами.

После 1960 г. судебная практика стала твердо придерживаться правила, согласно которому распоряжение о денежном вкладе не признается завещанием независимо от того, каким путем оно оформлено: сберегательной кассой, банком или удостоверено нотариальной конторой. Такую позицию занял Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 1 июля 1960 г. по делу о наследстве П., пояснив, что безразлично, в каком порядке оформлено распоряжение вкладчика: в нотариальном или путем заявления, сделанного сберегательной кассе . Затем это положение было закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании». Такой же точки зрения придерживается и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР .

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961. N 2. С. 15.
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1961. N 5. С. 5 — 6.

Если завещательное распоряжение сделано в сберегательной кассе на лицевом счете или в виде отдельного заявления либо распоряжение вкладом включено в нотариальное (или приравненное к нотариальному) завещание, такой вклад не включается в наследственное имущество, на него не распространяются нормы наследственного права, в том числе правила об обязательной наследственной доле. Для получения вкладов не существует сроков, а кредиторы наследодателя не вправе требовать возмещения долгов за счет таких вкладов.

Вкладчица Б. умерла, оставив завещательное распоряжение о передаче вклада своей дочери С.

В. обратилась в суд с иском к С. о разделе упомянутых денежных накоплений и признании за ней права на часть вклада, мотивируя свои требования тем, что она, проживая с Б. единой семьей, якобы участвовала в образовании этого вклада и, кроме того, как наследница умершей имеет право на обязательную долю в наследстве, поскольку достигла преклонного возраста.

Новосибирский областной суд отказал В. в иске. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 3 октября 1979 г. оставила это решение без изменения, указав следующее.

Согласно ст. 395 ГК РСФСР вклады граждан в кредитных учреждениях являются собственностью того лица, на чье имя они внесены. Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность и выдачу по первому требованию вкладчика. По данному делу ни одного из этих условий ст. 395 ГК РСФСР не установлено.

Если вклад завещан, он не входит в состав наследства и на него не распространяются правила, предусмотренные ст. 535 ГК, поэтому требования В. не основаны на законе.

То, что умершая Б. оставила завещательное распоряжение в отношении вклада на имя своей дочери и это распоряжение оформлено в установленном законом порядке, никем не оспаривалось .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1980. N 2. С. 2 — 3.

Завещанный вклад может стать объектом наследования на основании общих правил в двух случаях: 1) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло ранее вкладчика, вклад считается свободным от завещательного распоряжения и наследуется наследниками вкладчика; 2) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее вкладчика, но не востребовало завещанного вклада. В этом случае наследуют наследники лица, назначенного вкладчиком в качестве получателя вклада.

Распоряжение вкладчика о выдаче вклада после его смерти конкретному лицу должно быть оформлено в предусмотренном законом порядке, иначе оно признается недействительным.

В соответствии с Инструкцией о порядке совершения государственными сберегательными кассами СССР операций по вкладам населения, утвержденной Председателем Правления Гострудсберкасс СССР 3 октября 1980 г. N 15, установлен следующий порядок распоряжения вкладами на случай смерти вкладчика.

В завещательном распоряжении по вкладу указываются: 1) имена, отчества и фамилии лиц или названия организаций, которым завещается вклад; 2) число, месяц (прописью) и год составления распоряжения. Если вкладчик желает, чтобы вклад после его смерти был выдан нескольким лицам или организациям, то он указывает, кому из них какая доля завещается, например поровну или одному — 1/3, другому — 2/3 и т.д.

Вклад, завещанный нескольким лицам, без определения доли каждого, выдается всем названным в завещании лицам в равных долях.

Указание долей в суммарном выражении не допускается, так как сумма вклада к моменту смерти вкладчика может измениться.

Вкладчик вправе назначить в завещательном распоряжении лицо, которому вклад должен быть выдан на тот случай, если лицо, в пользу которого вклад завещан, умрет ранее самого вкладчика или подаст заявление об отказе от принятия завещанного ему вклада.

В случае если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика, суммы, подлежащие выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, перечисленным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними в равных долях.

Вкладчику предоставляется возможность предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада, например выплату лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки либо выдачу вклада лицу после достижения им определенного возраста и др.

Завещательное распоряжение подписывается вкладчиком. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.

Завещательное распоряжение может быть оформлено на карточке лицевого счета по вкладу в сберегательной кассе. Оно удостоверяется подписью контролера сберегательной кассы. Одновременно вкладчик записывает завещательное распоряжение на извещении для последующего контроля.

По поручению неграмотного вкладчика текст завещательного распоряжения записывается на карточке лицевого счета и в отдельном заявлении любым грамотным лицом, кроме лица, которому вклад завещается, а также кроме работников сберегательной кассы.

Лицо, действующее по поручению неграмотного вкладчика, предъявляет свой паспорт, подписывает на карточке лицевого счета и заявлении завещательное распоряжение и указывает дату его составления. Неграмотный вкладчик предъявляет также свой паспорт. Контролер своей подписью удостоверяет завещательное распоряжение, записанное в карточке лицевого счета и в отдельном заявлении.

Вкладчик при желании может составить завещательное распоряжение, не являясь в сберегательную кассу, оформив его в нотариальной конторе, исполкоме местного Совета народных депутатов, выполняющем нотариальные функции, или в органах, которые полномочны удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.

Составленное в данном порядке завещание по вкладу (или нотариально удостоверенная копия с него) должно быть представлено в сберегательную кассу.

Завещательное распоряжение может быть составлено путем подачи заявления на имя сберегательной кассы, в котором обязательно указывается номер счета по вкладу, а также номер и местонахождение сберегательной кассы, в которой хранится вклад. Подлинность подписи вкладчика на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Об отмене или изменении завещательного распоряжения вкладчик должен письменно заявить в сберегательную кассу. Заявление вкладчика об отмене или изменении завещательного распоряжения оформляется в порядке, предусмотренном для оформления завещательного распоряжения. Завещательное распоряжение, составленное позднее, отменяет ранее составленное.

Если распоряжение вкладом сделано в сберкассе, а в позднее составленном нотариальном завещании на все имущество отсутствует распоряжение вкладом, это завещание не отменяет завещательного распоряжения, имеющегося в сберкассе.

В практике возникал вопрос о том, действительно ли распоряжение на случай смерти вкладчика, составленное в сельсовете и удостоверенное там.

В связи с этим по делу К. Президиум Верховного Суда РСФСР указал, что суды, рассматривавшие дело, ссылались на то, что завещательное распоряжение было составлено Г. в сельсовете, а не в сберегательной кассе, хотя это обстоятельство в данном случае не имеет никакого значения, так как распоряжение на случай смерти может быть сделано вкладчиком и не в сберегательной кассе. Требования Инструкции о порядке совершения государственными сберегательными кассами СССР операций по вкладам населения были соблюдены, и распоряжение вкладчика надлежаще удостоверено. В связи с этим нет законных оснований к отказу в иске К. о признании за ней права на вклад, завещанный ей Ш.

Если специального распоряжения в отношении вклада нет, то он входит в состав наследства.

До принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик вклад признавался личной собственностью того, на чье имя был открыт лицевой счет в сберегательной кассе или банке. Основы внесли изменения в этот вопрос, признав вклад общим совместным имуществом супругов.

Государственная нотариальная контора вправе удостоверить завещание от имени одного из супругов на долю вклада и облигаций, нажитых во время брака и числящихся на лицевом счете другого супруга.

В Ачинскую государственную нотариальную контору Красноярского края обратился С. с просьбой удостоверить от его имени завещание на долю вклада и облигаций, нажитых совместно с супругой во время брака и числящихся в сберкассе на ее лицевом счете.

У государственного нотариуса возник вопрос: вправе ли государственная нотариальная контора в таком случае удостоверить завещание? Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что действующее законодательство не запрещает гражданам завещать долю из общего вклада и другого имущества, нажитых ими во время брака и числящихся в сберегательной кассе на лицевом счете или по иным документам за другим супругом. Согласно ст. 52 Закона РСФСР о государственном нотариате, при удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, подтверждающих его права на завещаемое имущество .

Сов. юстиция. 1976. N 14 (обложка).

Вклады не свыше 200 руб. сберегательная касса выдает наследникам вкладчика до истечения шести месяцев без представления свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство. По прошествии шести месяцев со дня смерти вкладчика деньги выдаются лишь на основании предъявленного наследниками свидетельства нотариальной конторы.

Наследники, получающие вклад или часть вклада в сумме, не превышающей 200 руб., должны представить в сберегательную кассу сберегательную книжку, копию свидетельства о смерти вкладчика и предъявить документ, удостоверяющий личность.

При получении вклада, составляющего менее 200 руб., явившиеся в сберкассу наследники должны дать письменное обязательство, что в случае явки других наследников вкладчика они обязуются возместить причитающиеся им части наследства из полученной суммы вклада.

Заработная плата, наличные деньги, накопления в кассе взаимопомощи

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 19 ноября 1984 г. «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» заработная плата, не полученная ко дню смерти рабочего или служащего, выдается проживавшим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего .

СП СССР. 1985. Отд. 1. N 1. Ст. 1 — 2.

Пенсия, которую работавший пенсионер получал кроме зарплаты, в состав наследства не входит.

В соответствии с разъяснением отдела нотариата Министерства юстиции РСФСР государственная нотариальная контора не вправе выдать свидетельство о праве на наследство на недополученную пенсию. Суммы пенсий, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи со смертью, не включаются в состав наследства и выплачиваются состоявшим на его иждивении нетрудоспособным членам семьи (п. 179 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. N 590 ).

Сов. юстиция. 1967. N 13 (обложка).

Свидетельство о праве на наследство выдается также на суммы членских взносов в кассе взаимопомощи на основании справки, представленной кассой взаимопомощи, о накоплениях умершего.

По данным кассы взаимопомощи при профсоюзном комитете, на счете умершего К., являвшегося членом этой кассы, осталось 150 руб. По истечении двух лет со дня его смерти наследники обратились в одну из нотариальных контор г. Омска с заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство суммы членских взносов, представив членскую книжку умершего.

Учитывая, что наследники проживали совместно и своевременно приняли другое наследство, государственный нотариус выдал такое свидетельство. Однако правление кассы взаимопомощи отказалось выплатить наследникам накопление, сославшись на п. 13 Типового устава кассы взаимопомощи при комитете профсоюза, утвержденного Президиумом ВЦСПС 20 февраля 1959 г., согласно которому наследники умершего члена кассы взаимопомощи имеют право на получение числящихся в кассе сумм членских взносов на имя умершего в течение 12 месяцев со дня открытия наследства.

В связи с этим у нотариуса возник вопрос, вправе ли государственная нотариальная контора выдавать свидетельство о праве на наследство на сумму членских взносов, если наследники обратились после истечения 12 месяцев со дня открытия наследства.

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано лишь по представлении в течение 12 месяцев справки кассы взаимопомощи о сумме членских взносов, подлежащих выплате. В данном случае такая справка отсутствовала, и нотариус, следовательно, не вправе был выдавать свидетельство о праве на наследство.

Пособие по временной нетрудоспособности, не полученное ко дню смерти рабочего или служащего, не включается в наследственное имущество, а выплачивается совместно проживавшим с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего, согласно п. 50 Основных условий обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. .

СП СССР. 1984. Отд. 1. N 8. Ст. 46.

Нотариальной практике известны случаи, когда после смерти граждан в больницах и госпиталях остаются наличные деньги. Для получения свидетельства о праве на наследство наследники должны представить нотариусу справки больниц и госпиталей об этих деньгах.

На практике встречаются вопросы, связанные с выдачей почтовых отправлений и денежных переводов на имя умершего лица. Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что в соответствии с Почтовыми правилами, утвержденными Приказом Министра связи СССР от 18 декабря 1972 г. N 770, страховые почтовые отправления, обыкновенные посылки и денежные переводы выдаются лично адресатам или их представителям; неврученные почтовые отправления по истечении срока их хранения на предприятии связи места назначения возвращаются отправителям по обратным адресам, указанным на отправлениях. В случае смерти адресата почтовые отправления возвращаются отправителям.

В практике одной из нотариальных контор Пермской области возникли вопросы, связанные с оформлением наследственных прав на денежный перевод в связи со смертью адресата (он же отправитель), поскольку Почтовыми правилами выдача переводов по свидетельству о праве на наследство не предусмотрена.

На запрос отдела нотариата Министерства юстиции РСФСР о порядке выдачи неврученного денежного перевода в связи со смертью адресата (он же отправитель) Главное почтовое управление Министерства связи СССР письмом от 13 марта 1979 г. N ГУПС-3/8 сообщило о том, что запрос о наличии денежного перевода на имя умершего следует адресовать в узел связи (районный или городской) или почтамт, в зоне обслуживания которого наследодатель проживал.

Подтверждение о наличии денежного перевода на имя наследодателя сообщается письмом за подписью начальника (заместителя начальника) узла связи или почтамта на бланке предприятия связи без оттиска печати.

Срок хранения неврученных переводов — девять месяцев со дня поступления в адресное предприятие связи. Наследникам, указанным в свидетельстве о праве на наследство, за получением суммы перевода следует обращаться в узел связи (районный или городской) или почтамт по месту их жительства. Денежный перевод оплачивается по предъявлении паспорта и свидетельства о праве на наследство .

Сов. юстиция. 1979. N 11 (обложка).

Нотариальная контора вправе выдать свидетельство о праве на наследство на присужденные наследодателю народным судом в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни .

Сов. юстиция. 1977. N 4 (обложка).

Авторское право

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 25 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Авторское право переходит по наследству, за исключением права автора на имя и права на неприкосновенность произведения. Таким образом, авторское право переходит по наследству не в полном объеме — переходят право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения и право на вознаграждение. Последнее начисляется наследникам в том же размере, что и автору.

Переход авторского права по наследству регулируется общими нормами наследственного права. Как исключение ст. 552 ГК РСФСР предусматривает, что, если в состав наследственного имущества, которое по праву наследования переходит к государству, входит авторское право, последнее прекращается, т.е. срок его действия истекает со смертью наследодателя (автора или его правопреемника). Это правило действует только в отношении государства и как всякое изъятие не подлежит расширительному толкованию; оно не распространяется на случаи наследования авторского права отдельными государственными, кооперативными и общественными организациями (ст. 534 ГК РСФСР). Авторское право, перешедшее к последним по наследству, действует в течение общих сроков. На него не распространяется действие и ст. 498 ГК РСФСР, относящейся лишь к первоначальному авторскому праву юридических лиц (ст. 484 — 486 ГК РСФСР).

В подтверждение наличия авторского права у наследодателя наследники представляют справки Всесоюзного агентства авторских прав, издательств, управлений по охране авторских прав художников, композиторов, писателей, литературного и музыкального фондов, Академии наук СССР, отраслевых академий, библиографических кабинетов библиотек и т.д. .

См.: Комментарий к ГК РСФСР. М., 1982. С. 569.

По содержанию указанные справки могут быть различными. В одних указывается, что наследодатель является автором произведения, в других — лишь сумма авторского гонорара за изданный труд. Однако в том и другом случае наследник может получить свидетельство о праве на наследство авторского права.

После смерти автора осуществляется охрана его имени и неприкосновенности произведения. Право на имя и неприкосновенность произведения после смерти автора охраняется исполнителем воли завещателя — автора или его наследниками, а также организациями, на которые возложена охрана авторских прав.

Право на открытие

Согласно ст. 518 ГК РСФСР право получить диплом на открытие после смерти автора, в том числе и вознаграждение за открытие, переходит по наследству в установленном законом порядке.

Право наследников получить диплом умершего автора не означает перехода к ним права авторства. Наследники получают его как материальный объект в память об авторе. Они приобретают также право подачи заявки на выдачу диплома на открытие и на получение этого диплома.

Право на изобретение и рационализаторское предложение

В соответствии со ст. 525 ГК РСФСР право получить авторское свидетельство или патент на изобретение, удостоверение на рационализаторское предложение и вознаграждение за изобретение и рационализаторское предложение, а также основанное на патенте исключительное право на изобретение переходят по наследству в установленном законом порядке.

Право получить авторское свидетельство, патент на изобретение или удостоверение на рационализаторское предложение означает возможность подачи заявки на предложение (изобретение), которое ко дню смерти автора не было им заявлено. Если заявка на изобретение подается наследниками, то им же принадлежит право выбора способа охраны прав на изобретение.

Право на вознаграждение переходит в полном объеме как в том случае, когда оно возникло при жизни автора, но автор умер, не успев его осуществить, так и в случае, когда использование изобретения или рационализаторского предложения было начато после смерти автора.

Основанное на патенте исключительное право на изобретение переходит к наследникам на неистекший срок действия патента.

Другие личные неимущественные и имущественные права (например, право авторства, налоговые льготы), принадлежащие автору изобретений и рационализаторских предложений, не наследуются.

В случае представления наследниками авторского свидетельства на изобретение или справки Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий о том, что наследодатель является автором изобретения, нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство на изобретательское право. При этом не требуется представления справки о сумме причитающегося наследодателю вознаграждения за изобретение.

По просьбе наследников может быть выдано и свидетельство о праве на наследование вознаграждения за изобретение. Для этого истребуется справка о сумме денежного вознаграждения, выданная организацией, выплачивающей вознаграждение.

/»Бюллетень нотариальной практики», 2011, N 2/

Наследование в колхозном дворе

Семья колхозника может иметь в собственности подсобное хозяйство на находящемся в ее пользовании приусадебном участке земли, жилой дом, рабочий скот, птицу, пчел, мелкий сельскохозяйственный инвентарь в соответствии с уставом колхоза.

В случае смерти члена колхозного (единоличного крестьянского) двора наследование в имуществе двора не возникает (ч. 1 ст. 560 ГК РСФСР).

Таким образом, если завещано имущество колхозного (единоличного крестьянского) двора, а умер не последний член двора, то такое завещание недействительно.

19 мая 1971 г. нотариус Дмитриевской государственной нотариальной конторы выдал П. свидетельство о праве на наследство по завещанию 1/2 части дома, находящегося в одном из сел Хомутовского р-на Курской области и принадлежащего Д., умершему 13 ноября 1970 г. Д. обратилась в суд с иском к П. о признании недействительными завещания и свидетельства о праве на наследство по завещанию, мотивируя свои требования тем, что хозяйство относится к колхозному двору, членом которого она является. После смерти Д. наследство не открылось, и она считает себя собственником всего имущества как член колхозного двора.

П. иск не признала и пояснила, что хозяйство ее брата Д. относилось к категории хозяйства рабочих и служащих, а не колхозного двора и поэтому он вправе был завещать свое имущество. Во встречном иске П. просила признать за ней право собственности на 1/2 часть дома, так как она личным трудом и средствами участвовала в его строительстве.

Курский областной суд удовлетворил иск Д. и отказал в иске П. Было документально подтверждено, что дом входит в состав совместной собственности колхозного двора. В соответствии со ст. 560 ГК РСФСР в случае смерти не последнего члена колхозного двора наследование в имуществе двора не возникает. Участие лица, не являющегося членом колхозного двора, личным трудом или средствами в строительстве возводимого колхозным двором дома не создает для этого лица права собственности на долю в имуществе колхозного двора.

При таких обстоятельствах суд обоснованно признал недействительными завещание от 6 августа 1970 г. и свидетельство о праве наследования .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1975. N 2. С. 8 — 9.

Если после смерти члена колхозного (единоличного крестьянского) двора других членов не осталось, на имущество двора распространяется действие общих правил о наследовании (ч. 2 ст. 560 ГК РСФСР).

С. завещал все свое имущество, в том числе дом, Г. и В. 30 июля 1977 г. он умер. Государственной нотариальной конторой Г. и В. было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях, после чего в похозяйственные книги были внесены соответствующие записи. Дочь наследодателя — П. предъявила исковые требования к Г. и В. о признании недействительными завещания, свидетельства о праве на наследство по завещанию и записей в похозяйственных книгах о принадлежности им дома, ссылаясь на то, что хозяйство относится к типу колхозного двора и поскольку после смерти С. остались другие члены этого колхозного двора — она и ее дочь, наследование имущества двора не возникло. Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда иск П. удовлетворила.

В кассационной жалобе В. указала, что П. и ее дочь выбыли из состава колхозного двора в 1971 г., право требовать выдела своей доли утратили, поэтому С., будучи последним членом колхозного двора, имел право завещать дом.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 17 апреля 1981 г. в кассационном порядке решение областного суда оставила без изменения, указав следующее.

Судом установлено, что хозяйство С. относилось к типу колхозного двора. Истица П. — член колхоза, прописана с 1960 г. в спорном доме, пользовалась им, участвовала в ведении хозяйства колхозного двора. В 1971 г. в связи со спецификой ее работы колхоз по договору имущественного найма предоставил ей квартиру в доме колхоза. Однако она продолжала пользоваться и старым домом, ухаживала за отцом, обрабатывала приусадебный участок. Ответчица В. в судебном заседании не отрицала, что деньги за пользование домом в качестве дачи она в 1977 г. отдавала истице. Как видно из показаний свидетеля И., мужа В., П. приезжала к отцу два-три раза в неделю, обрабатывала приусадебный участок.

Таким образом, вывод суда о том, что истица не утратила связи с колхозным двором, продолжала оставаться его членом, обоснован. Запись, сделанная в 1971 г. в похозяйственных книгах об исключении П. и ее дочери из состава колхозного двора, и освобождение в связи с этим в 1973 — 1977 гг. хозяйства от уплаты сельскохозяйственного налога имели место без достаточной проверки фактических обстоятельств .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1981. N 8. С. 1.

Жилой дом (часть дома). Гараж

Согласно жилищному законодательству в личной собственности гражданина может находиться один жилой дом (или его часть).

У совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних детей может быть только один жилой дом (или часть дома), принадлежащий на праве личной собственности одному из них или находящийся в их общей собственности.

Право собственности одного или нескольких граждан из числа указанных выше на часть дома не лишает остальных из этих граждан права иметь в собственности другую часть (части) того же дома.

Предельный размер жилого дома или его части (частей), принадлежащих гражданину на праве личной собственности, не должен превышать 60 кв. м жилой площади.

Однако гражданину, имеющему большую семью либо право на дополнительную жилую площадь, исполнительный комитет районного, городского Совета народных депутатов может разрешить построить, приобрести или сохранить в собственности дом (часть дома) большего размера. В этом случае жилая площадь дома (части дома) не должна превышать размера, определенного для данной семьи по нормам для нанимателей в домах местных Советов народных депутатов с учетом права на дополнительную жилую площадь.

Жилой дом (часть дома), принадлежащий умершему гражданину, входит в состав наследственного имущества и переходит по праву наследования на общих основаниях.

Наследники умершего собственника дома (части дома) должны представить нотариальной конторе правоустанавливающий документ о принадлежности этого имущества наследодателю, справку бюро технической инвентаризации исполнительного комитета местного Совета (в местности, где инвентаризация не проводилась, — справку исполкома соответствующего Совета народных депутатов), после чего нотариус обращается с запросом в государственную нотариальную контору по месту нахождения жилого дома, чтобы выяснить, не имеется ли запрещения на его отчуждение.

Если запрещение наложено в связи с получением ссуды, государственный нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано свидетельство о праве на наследство. Если на дом (часть дома) наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста.

Право личной собственности на жилой дом (часть дома), находящийся в городе, дачном или курортном поселке, может быть установлено одним из следующих документов: нотариально удостоверенным договором о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома на праве личной собственности (договором о праве застройки, заключенным до 26 августа 1948 г.); нотариально удостоверенным (или засвидетельствованным коммунальным органом в период 1931 — 1936 гг.) договорами купли-продажи (в том числе с условием пожизненного содержания продавца), дарения или мены; копией акта о приобретении жилого дома с публичных торгов; актом о демуниципализации дома; свидетельством о праве на наследство; свидетельством о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; копией вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего право собственности на дом; договором о разделе дома; копией решения товарищеского суда о разделе дома между супругами; регистрационным удостоверением; соглашением об установлении размера долей жилого дома в связи с произведенной членом семьи собственника дома пристройкой.

На перечисленных документах, кроме регистрационного удостоверения, должна быть отметка о регистрации их в исполкоме местного Совета народных депутатов (бюро технической инвентаризации).

В Ливенскую нотариальную контору Орловской области обратился Н. с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство на дом. В подтверждение права собственности на дом им была представлена справка бюро технической инвентаризации. У нотариуса возник вопрос: может ли нотариальная контора выдать такое свидетельство на основании только одной справки бюро технической инвентаризации или еще нужен правоустанавливающий документ? Дом был зарегистрирован в 1929 г. в коммунальном органе по представлении договора купли-продажи, но впоследствии договор был утерян.

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что свидетельство о праве на наследство дома может быть выдано при соблюдении требований п. 105 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторами РСФСР. В данном случае правоустанавливающим документом может быть решение суда об установлении факта владения строением на праве личной собственности.

В том случае, если имеется существенное расхождение в долях, указанных в справке бюро технической инвентаризации и правоустанавливающем документе, нотариус предлагает наследникам определить размер долей путем заключения с другими совладельцами дома договора о перераспределении долей либо при отсутствии их согласия в судебном порядке определить размер долей, принадлежащих наследодателю, и лишь после этого оформить право наследования на дом.

Справка о принадлежности наследодателю дома на праве личной собственности должна содержать необходимую характеристику дома и сведения о размерах общеполезной и жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений на его отчуждение, размере доли наследодателя в общей собственности. Если страховая оценка дома в справке не указана, нотариусу должна быть представлена справка инспекции Госстраха.

Если наследодатель был членом колхозного двора, в справке должно быть указано о том, что он был последним представителем колхозного двора.

Свидетельство о праве на наследство на дом (часть дома) подлежит регистрации в исполнительном комитете местного Совета народных депутатов (бюро технической инвентаризации).

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР по согласованию с Республиканским управлением технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР разъяснил, что свидетельство о праве на наследство на недостроенный дом, а также на выстроенный, но не принятый в эксплуатацию, может быть выдано при условии представления в нотариальную контору справки управления (отдела) коммунального хозяйства исполкома районного (городского) Совета народных депутатов о произведенных работах и оценке не законченного строительством дома .

Сов. юстиция. 1978. N 5 (обложка).

В практике работы нотариальных контор возник вопрос о порядке наследования жилых домов при включении в черту города (поселка) сельского населенного пункта, расположенного на землях колхоза или землях совхоза, с передачей территории, занимаемой населенным пунктом, под городскую застройку.

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР по согласованию с управлением технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР разъяснил следующее. Если в черту города (поселка) включен сельский населенный пункт, расположенный на землях колхоза, закрепленных за ним в бессрочное пользование, то жилые дома, принадлежащие участвующим в общественном хозяйстве колхоза членам колхозного двора, не подлежат регистрации, предусмотренной п. «в» § 10 Инструкции «О порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР», утвержденной Приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР . В отношении таких домов действует правовой режим колхозного двора, и их учет должен вестись в похозяйственном списке исполкома местного Совета народных депутатов.

См.: Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве. Т. II. М., 1973. С. 305.

В том случае, когда в черту города (поселка) включены земли колхоза, на которых расположен сельский населенный пункт, и его территория (селитебная земля) передана под городскую застройку, правовой режим колхозного двора в отношении жилых домов, находящихся на этой территории, прекращается и они регистрируются в равных долях за всеми членами бывшего колхозного двора, учтенными в подворном списке к моменту передачи земель под городскую застройку (пп. «а» и «б» § 10 Инструкции). В соответствии с решением исполкома городского (районного) Совета народных депутатов всем членам бывшего колхозного двора выдаются регистрационные удостоверения.

Согласно ст. 87 Земельного кодекса РСФСР при наследовании жилого дома, расположенного в городе или поселке городского типа, к наследникам переходит право пользования земельным участком.

Лицу, которому перешло право собственности на жилое строение, приусадебный участок предоставляется на общих основаниях в соответствии со ст. 64, 65 Земельного кодекса РСФСР, согласно которым колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, организации и учреждения предоставляют приусадебные земельные участки постоянным рабочим и служащим, учителям, врачам и другим специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, а при наличии свободных приусадебных земель — рабочим, служащим, пенсионерам и инвалидам, проживающим в сельской местности.

В случае перехода по наследству права собственности на расположенное в сельской местности строение наследникам, если они не имеют права на получение приусадебного земельного участка в вышеуказанном порядке, предоставляется право пользования частью земельного участка, необходимой для содержания строения, от 0,3 до 0,6 га, и образовавшимися при этом мелкими земельными участками, которые невозможно использовать для производственных нужд колхозов, совхозов, иных предприятий и организаций или передать другим гражданам сверх предусмотренной нормы в порядке, установленном Советом Министров РСФСР (ст. 73 Земельного кодекса РСФСР).

В случаях, когда из справки бюро технической инвентаризации видно, что наследодателем произведены к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, теплицы и т.д. без разрешения исполкома, в свидетельстве о праве на наследство указываются только законно приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения согласно данным правоустанавливающего документа.

Размер земельного участка, на котором расположен дом, указывается в соответствии с данными правоустанавливающего документа. Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется больше, чем зафиксировано в правоустанавливающем документе, нотариус требует представления решения исполкома местного Совета народных депутатов. При отсутствии такого решения размер земельного участка в свидетельстве указывается по правоустанавливающему документу. Если фактический размер земельного участка, содержащийся в справке бюро технической инвентаризации, окажется меньше, чем по правоустанавливающему документу, то в свидетельстве указывается размер земельного участка в соответствии со справкой бюро технической инвентаризации.

Свидетельство о праве наследовать гараж, принадлежащий гражданину на праве личной собственности, выдается по представлении решения исполнительного комитета местного Совета народных депутатов об отводе земельного участка для строительства гаража и оправки бюро (отдела) технической инвентаризации исполкома местного Совета об оценке гаража.

Паенакопления в кооперативах

В случае смерти члена кооператива (жилищного, дачного, гаражного) открывается наследство на пай. Наследование накоплений в кооперативах, как и любое другое наследование, может осуществляться по закону и по завещанию.

Жилые, дачные и гаражные помещения являются собственностью кооперативов и по праву наследования не переходят. Членство в кооперативной организации также не наследуется.

Паенакопление — денежная сумма, которая определяется с учетом процента износа, а в случае, если наследнику выплачивается весь пай, — после исключения из нее стоимости ремонта жилого помещения.

При оформлении права наследования паенакоплений наследники представляют в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства.

Свидетельство о праве наследования паенакопления не является основанием для принятия наследника в члены кооператива. Согласно примерному уставу жилищно-строительного кооператива, утвержденному Постановлением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1965 г., вопрос о принятии в члены кооператива решается общим собранием членов кооператива . Общее собрание членов кооператива с разрешения исполкома местного Совета народных депутатов вправе принять в кооператив нескольких наследников при условии возможности предоставления каждому из них изолированного жилого помещения (п. 24 Примерного устава).

В дальнейшем — Примерный устав (СП РСФСР. 1965. N 23. Ст. 144).

Наследникам, не пользовавшимся квартирой при жизни наследодателя, а также отказавшимся от дальнейшего пользования квартирой, кооператив выплачивает стоимость наследуемого ими пая либо его доли (п. 23 Примерного устава).

Из содержания п. 24 Примерного устава следует, что наследник умершего члена жилищно-строительного кооператива, пользовавшийся квартирой при жизни наследодателя, имеет преимущественное право на вступление в члены кооператива независимо от того, являлся ли он членом семьи умершего члена кооператива или нет. Такой же позиции придерживается судебная практика .

См.: Ватман Д., Липецкер М., Хинчук В. Кооперативы: квартира, дача, гараж. М., 1982. С. 108.

Члены семьи умершего члена кооператива, которые не являются наследниками, но проживали совместно с ним и вели общее хозяйство, сохраняют право дальнейшего пользования занимаемой жилой площадью в случае вступления одного из наследников в члены кооператива.

Если наследники откажутся от вступления в кооператив или наследники отсутствуют, члены семьи умершего пайщика имеют преимущественное право на вступление в кооператив. При этом указанные лица вносят пай в размере, соответствующем стоимости занимаемой квартиры (комнаты).

В случае отказа в приеме в члены жилищно-строительного кооператива спор подлежит рассмотрению в судебном порядке путем подачи искового заявления о признании права на пользование жилым помещением или реализацию преимущественного права на вступление в кооперативный дом, в котором граждане проживали при жизни пайщика .

См.: пп. 7 и 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1978. N 4. С. 12.

Читайте так же:  Страховка осаго в пензе цены

Однокомнатную квартиру в доме ЖСК занимала К. — член кооператива. После ее смерти пай в порядке наследования перешел по завещанию к А., которому 25 октября 1980 г. было выдано свидетельство о праве на наследство. Он обратился в суд с иском к ЖСК о признании за ним преимущественного права на вступление в кооператив и признании недействительным решения общего собрания пайщиков об отказе в приеме в члены ЖСК. А. утверждал, что с 1976 г. постоянно проживал в кооперативной квартире совместно с К. одной семьей без регистрации брака и после ее смерти он единственный наследник на все ее имущество, поэтому в соответствии с п. 24 Примерного устава ЖСК имеет преимущественное право на прием в члены кооператива.

ЖСК во встречном иске просил о выселении А., мотивируя это тем, что А. в кооперативной квартире не проживал и права на жилую площадь не имеет.

Краснопресненский районный народный суд Москвы вынес решение об отказе А. в иске и об удовлетворении встречного иска.

Президиум Московского городского суда, отменяя состоявшиеся по делу решения, возвратил дело на новое рассмотрение в народный суд, обратив внимание на следующее.

Примерный устав ЖСК (п. 24) не содержит указаний на то, что преимущественным правом на вступление в кооператив обладают лишь те наследники, которые относятся к членам семьи умершего пайщика. Преимущественное право на вступление в кооператив и сохранение права дальнейшего пользования жилым помещением в кооперативном доме имеют наследники умершего члена кооператива, пользовавшиеся квартирой при его жизни, а в случае отказа наследника от вступления в кооператив — члены семьи умершего, не являющиеся наследниками, но проживавшие вместе с ним и имевшие общее хозяйство.

Этим преимущественным правом пользуются как наследники по закону, так и наследники по завещанию.

Признав установленным, что А. — единственный наследник на пай члена кооператива и что он пользовался кооперативной квартирой, проживая в ней с пайщиком, у суда не было законных оснований считать, что истец не имеет преимущественного права на вступление в кооператив .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1982. N 3. С. 15 — 16.

Автомототранспортные средства

Принадлежащие наследодателям автомашины, мотоциклы, мотороллеры, моторные лодки, катера, парусные и моторные яхты, которые числятся за ними по техническим паспортам, судовым билетам или приписным свидетельствам, входят в состав наследственного имущества.

При оформлении права на наследование автомототранспортного средства наследники представляют технический паспорт, судовой билет или иной документ, подтверждающий право собственности наследодателя на автомототранспортное средство.

В том случае, если такой документ не сохранился, нотариус выдает запрос для получения сведений из компетентного учреждения о регистрации автомототранспортного средства на имя наследодателя.

Автомашина с ручным управлением, приобретенная инвалидом бесплатно, не переходит по праву наследования, и дальнейший порядок пользования ею определяется органом социального обеспечения.

У йошкар-олинской нотариальной конторы Марийской АССР возник вопрос: как поступить, если нотариальной конторой в июне 1970 г. было принято удостоверенное в больнице завещание от имени инвалида Отечественной войны, согласно которому автомобиль «Запорожец» с ручным управлением он завещал своему сыну?

Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР, руководствуясь разъяснением Министерства социального обеспечения РСФСР от 4 ноября 1970 г. N 5-В-62632, сообщил, что завещание инвалида на автомобиль «Запорожец» с ручным управлением, полученный им бесплатно, юридической силы не имеет, так как он остается в собственности государства.

Принятое в июне 1970 г. нотариальной конторой удостоверенное завещание инвалида о передаче автомобиля его сыну следует считать недействительным.

В случае отсутствия членов семьи, проживавших совместно с инвалидом, автомобиль, приобретенный им по льготной цене, реализуется органом социального обеспечения путем комиссионной продажи. Наследникам выплачивается оставшаяся от продажи автомобиля часть денег, соответствующая сумме, уплаченной при покупке автомобиля, за вычетом процента износа, комиссионных и других расходов. Деньги перечисляются комиссионным магазином на депозитный счет нотариальной конторы за вычетом государственной дотации, которая ранее предоставлялась инвалиду при приобретении автомашины.

Легковые автомашины с ручным управлением, приобретенные гражданами через торговую сеть на общих основаниях, должны рассматриваться как автомобили общего назначения и наследуются в обычном порядке.

Вещи наследодателя, находящиеся на хранении или в залоге в ломбарде, сданные для продажи в комиссионный магазин. Вещи по описям нотариальной конторы

В состав наследства входят вещи, сданные в залог или на хранение в ломбард, холодильники либо для продажи в комиссионные магазины. К числу таких вещей относятся: верхняя одежда, скатерти, покрывала, ковры, одеяла, меховые изделия и др., а также изделия из драгоценных металлов и камней.

Подтверждением наличия такого наследства являются: сохранные квитанции, залоговые билеты, квитанции комиссионных магазинов, где наряду с указанием фамилии, имени и отчества лица, сдавшего вещи, имеются характеристика вещей, оценка, а в залоговых билетах — и сроки выкупа.

В интересах наследника на основании ст. 555 ГК РСФСР нотариус принимает меры охраны этих вещей и направляет в соответствующее отделение ломбарда (холодильника) предписание в течение шести месяцев со дня открытия наследства не продавать указанные вещи.

По просьбе наследников, выраженной путем подачи заявления на имя нотариальной конторы, нотариус вправе выдать им разрешение на получение носильных вещей и предметов домашнего обихода на хранение до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Вещи передаются на хранение после того, как наследник представит необходимые документы, подтверждающие состав наследственного правопреемства.

Ценности, находящиеся в ломбарде, передаются наследникам на хранение, если их оценка не превышает 50 руб., а другие вещи — независимо от стоимости.

Несмотря на передачу указанных выше вещей на хранение наследникам, свидетельство о праве на наследство выдается в общем порядке по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

В том случае, если наследство принято несколькими наследниками, передача вещей на хранение одному из них осуществляется с согласия других наследников.

В том случае, когда вещи, находящиеся в залоге, реализованы ломбардом до истечения срока залога, нотариальной конторой выдается свидетельство о праве на наследство суммы денег, вырученной при продаже этих вещей и указанной в справке из ломбарда.

Залоговые билеты и сохранные квитанции к делам не приобщаются, об их проверке нотариус делает отметку на документах дела.

Наследственное имущество может быть выявлено и при принятии мер его охраны или при составлении описи имущества районным финансовым отделом, а также по описям органов дознания и предварительного следствия. При описи имущества необходимо дать подробную характеристику вещей, указать процент их износа и стоимость. Если в опись имущества были включены вещи, обнаруженные в квартире наследодателя, но принадлежащие третьим лицам, последние вправе обратиться в суд с иском об исключении их из описи (ст. 116 — 121 ГК РСФСР).

Установлен особый порядок выдачи имущества, оставшегося после лиц, умерших в больницах и других лечебных учреждениях. Согласно п. 2 Приказа Народного комиссариата здравоохранения СССР от 28 сентября 1939 г. N 591 предметы домашнего обихода и личного потребления (одежда, обувь и т.п.), а также деньги и другие ценности (облигации государственного займа, золотые и серебряные вещи и т.п.) на сумму свыше 30 руб., оставшиеся после лица, умершего в больнице или другом лечебном учреждении, выдаются администрацией лечебного учреждения лицам, перечисленным в ст. 532 ГК РСФСР, при условии их явки в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Вещи и ценности умершего выдаются этим лицам без предъявления ими свидетельства нотариального органа о наследственных правах. В таких случаях достаточно предъявления документов, удостоверяющих наличие родственных отношений между получателями имущества и умершим.

Другие вещи и ценности, кроме перечисленных выше, выдаются наследникам умершего на общих основаниях .

См.: Законодательство о нотариате // Сборник офиц. материалов. М., 1960. С. 149.

Страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования

При заключении договора личного и имущественного страхования с органом Госстраха страхователь вправе назначить выгодоприобретателя — лицо, в пользу которого при наступлении страхового случая выплачивается страховая сумма. Договор личного и имущественного страхования является договором в пользу третьего лица, и право наследования страховой суммы не возникает.

Наследники призываются к наследованию страховой суммы на общих основаниях в следующих случаях: 1) если застрахованное лицо в момент заключения и в период действия договора страхования не сделало распоряжения в отношении выплаты страховой суммы на случай смерти и 2) если выгодоприобретатель умер, не успев получить страховую сумму, либо умер ранее страхователя, а новый получатель назначен не был.

Б. заключил договор личного страхования, назначив получателем страховой суммы свою мать С. После смерти Б. страховая сумма была выплачена С., как было обусловлено договором. В отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР обратилась жена Б. с просьбой разъяснить, имеет ли право на получение части страховой суммы несовершеннолетняя дочь страхователя.

Отдел нотариата разъяснил, что несовершеннолетняя дочь страхователя Б. не имеет права на получение части страховой суммы, поскольку в случае смерти страхователя сумма по договору добровольного личного страхования выплачивается лицу, назначенному страхователем для ее получения.

В практике работы государственных нотариальных контор возник вопрос: вправе ли государственная нотариальная контора выдать наследникам свидетельство о праве на наследство страховой суммы по договору смешанного страхования жизни (в период действия договора страхования), если лицо, которое назначено страхователем для получения страховой суммы, отказывается от ее получения?

Как разъяснило Главное управление Государственного страхования СССР, если лицо, назначенное страхователем для получения страховой суммы, отказывается от ее получения и об этом им подано соответствующее заявление в инспекцию государственного страхования, то нотариальная контора после получения соответствующей справки органа Госстраха вправе выдать свидетельство о праве на наследство страховой суммы.

Нотариус может выдать свидетельство о праве собственности на долю страхового возмещения по имущественному страхованию в случае, когда предметом страхования было имущество, составлявшее совместную собственность супругов. Если один из супругов, имевший право на долю страхового возмещения, умер, эта доля становится объектом наследования.

В жизни бывают случаи, когда смерть застрахованного и лица, назначенного для получения страховой суммы, наступает одновременно (при авиационной катастрофе и т.д.). Страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного, если иное не оговорено в договоре страхования, т.е. страховая сумма входит в состав наследственного имущества застрахованного, а не третьего лица.

К. заключил договор смешанного страхования жизни на 1000 руб., назначив выгодоприобретателем своего сына М. В период действия договора они одновременно погибли в автомобильной катастрофе. С заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство всего имущества и страховой суммы обратилась жена М., которая помимо других документов представила также страховое свидетельство. Однако нотариальная контора отказала ей в выдаче свидетельства о праве на наследство страховой суммы, поскольку застрахованный и его сын, в пользу которого договор страхования был заключен, погибли одновременно.

Страховая сумма входит в состав наследственного имущества застрахованного и подлежит выплате его наследникам в том случае, если она была завещана третьему лицу, но смерть застрахованного наступила именно вследствие умысла этого лица. Не обязательно, чтобы умысел был направлен на получение страховой суммы.

Госстрах обязан выплатить застрахованному обусловленную договором страхования страховую сумму или соответствующую ее часть, если в результате несчастного случая, происшедшего в период действия договора страхования, у него наступит постоянная утрата общей трудоспособности. Наличие или отсутствие постоянной утраты общей трудоспособности у застрахованного определяется врачебно-страховой экспертной комиссией или врачом-экспертом Госстраха.

В практике встречаются случаи, когда в связи с установленной постоянной утратой общей трудоспособности пострадавшему застрахованному причиталась определенная часть страховой суммы, но он не успел получить ее и умер. В этих случаях страховая сумма включается в состав наследственного имущества и выплачивается наследникам умершего.

VI. Ответственность наследника по долгам наследодателя

Согласно ст. 553 ГК РСФСР наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает государство, к которому поступило имущество в порядке ст. 552 ГК РСФСР.

Кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам, или исполнителю завещания, или нотариальной конторе по месту открытия наследства либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу (ч. 1 ст. 554 ГК РСФСР).

В соответствии с ч. 2 ст. 554 ГК РСФСР претензии предъявляются независимо от наступления срока соответствующих требований.

Гражданскими кодексами союзных республик (кроме Узбекской ССР и Казахской ССР) предусмотрено, что кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии в шестимесячный срок со дня открытия наследства под страхом утраты права требования. Правила о перерыве, приостановлении, восстановлении этого срока законом не предусмотрены.

Гражданские кодексы Казахской ССР и Узбекской ССР установили годичный срок предъявления претензий кредиторами наследодателя.

Народный суд Куйбышевского р-на Москвы удовлетворил иск Л. к финансовому отделу Куйбышевского р-на о взыскании долга наследодателя Г. в сумме 75 руб., имущество которого перешло в доход государства.

Л. в течение шести месяцев не предъявляла кредиторской претензии, поэтому в соответствии со ст. 554 ГК РСФСР утратила право требования. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР вынесла по делу определение, указав, что кредиторы наследодателя имеют право предъявлять свои претензии к принявшим наследство наследникам лишь в течение шести месяцев, а правила о приостановлении, перерыве течения срока исковой давности, содержащиеся в ст. 85 — 87 ГК РСФСР, на указанные случаи не распространяются. Неправильное решение суда было отменено .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1967. N 7. С. 5.

Шестимесячный срок, предусмотренный ч. 1 ст. 554 ГК РСФСР, установлен для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется на иск третьих лиц о признании права собственности на имущество и его истребовании.

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1974 г. «О применении судами РСФСР норм Гражданского кодекса о наследовании и выполнении Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года «О судебной практике по делам о наследовании» смерть лица, явившегося ответчиком по иску о возмещении причиненных им убытков, в силу п. 8 ст. 219 ГПК РСФСР не может являться основанием для прекращения производства по делу, так как ст. 553 ГК РСФСР допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества .

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1974. N 6. С. 4.

VII. Меры охраны наследственного имущества Опись наследственного имущества, иные распоряжения государственного нотариуса

Между днем смерти наследодателя и днем, когда будет установлено, кто именно стал наследником, проходит некоторое время, поэтому иногда возникает необходимость в принятии мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения. Согласно ч. 1 ст. 555 ГК РСФСР и п. 2 ст. 10 Закона СССР «О государственном нотариате» совершение таких действий возлагается на государственных нотариусов по месту открытия наследства, а в местностях, где нет нотариальных контор, — на исполнительный комитет местного Совета.

Меры охраны наследственного имущества принимаются в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято — до истечения шести месяцев со дня открытия наследства (ч. 2 ст. 555 ГК РСФСР). Если в течение оставшейся части срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, в государственную нотариальную контору поступит заявление о принятии наследства от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками (ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР), охрана наследственного имущества может продолжаться и после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. В этом случае оставшаяся часть срока продлевается до трех месяцев.

Законы всех союзных республик о государственном нотариате обязывают государственные предприятия, учреждения и организации, колхозы и иные кооперативные и общественные организации, в оперативном управлении или собственности которых находятся жилые помещения либо у которых по каким-либо основаниям находится имущество граждан, а также граждан, сдавших внаем жилую площадь, и органы внутренних дел принять меры к сохранности имущества лица, наследники которого отсутствуют, и сообщить государственным нотариальным конторам или исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов о наличии имущества, оставшегося после умершего, и известные им данные о предполагаемых наследниках.

Статья 56 Закона РСФСР о государственном нотариате предусматривает трехдневный срок, в течение которого предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны сообщить нотариальной конторе или исполкому местного Совета о наличии имущества умерших и известные данные о предполагаемых наследниках. Такое предварительное принятие мер к сохранности наследственного имущества до явки государственного нотариуса в место нахождения наследственного имущества имеет исключительно большое значение. Предварительные меры охраны наследственного имущества заключаются также в опечатывании квартиры (комнаты) и иных помещений, где находится имущество наследодателя.

Если наследственное имущество или часть его находятся не в месте открытия наследства, государственный нотариус по месту открытия наследства посылает государственному нотариусу или должностному лицу исполкома местного Совета народных депутатов поручение о принятии мер к его охране.

Одной из важнейших мер, принимаемых нотариусом, является опись наследственного имущества, которая производится при участии заинтересованных лиц (наследников, исполнителей воли завещателя, отказополучателя и др.), пожелавших участвовать в описи, и не менее двух понятых. В акте описи должны быть указаны: дата поступления сообщения об открывшемся наследстве или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества; дата описи; лица, участвующие в описи, их адреса, фамилия, имя и отчество наследодателя, время его смерти и местонахождение наследственного имущества, сведения о том, было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем это было сделано, не нарушены ли пломбы и печати.

В акт описи включается все имущество, находящееся в квартире умершего, дается подробная характеристика и указывается стоимость каждой вещи.

Заявления соседей и других лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Описанные вещи и предметы, перечисленные в акте описи, оцениваются по государственным розничным ценам (с учетом процента износа). Вещи и предметы, на которые не существует розничных цен, оцениваются специалистом-оценщиком.

В случае несогласия с оценкой имущества наследники вправе пригласить специалиста-оценщика. Его труд оплачивается наследниками.

Если опись имущества прерывается или продолжается несколько дней, помещение, в котором находится имущество умершего гражданина, каждый раз опечатывается государственным нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени ее прекращения и возобновления, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.

В конце акта описи указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства лица, которому передано на хранение описанное имущество, данные документа, удостоверяющего личность хранителя. Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются государственным нотариусом, заинтересованными лицами, участвовавшими в описи, и понятыми.

Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т.п.), государственный нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях — финансовый орган и прокурора.

Оставшиеся после умершего денежные суммы сдаются в учреждение Государственного банка СССР на депозитный счет государственной нотариальной конторы.

Золото, платина, серебро и металлы платиновой группы в монетах, слитках и сыром виде, драгоценные камни и жемчуг, изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, иностранная валюта и выписанные в иностранной валюте платежные документы (векселя, чеки, переводы и т.п.), иностранные фондовые ценности (акции, облигации и т.п.) сдаются в учреждение Государственного банка СССР на хранение .

См.: Инструкция о порядке хранения и реализации валютных и иных ценностей, входящих в состав наследственного имущества, утвержденная Правлением Госбанка СССР и НКЮ Союза ССР от 26 августа 1939 г. N 5494 (с последующими изменениями) // ФХБ. 1939. N 31-32. С. 17.

Ценности на сумму менее 50 руб. оставляют на хранение лицу, которое назначено хранителем или опекуном наследственного имущества.

Указанные ценности, принятые государственной нотариальной конторой в порядке охраны наследственного имущества, регистрируются в книге учета ценностей.

Ордена и медали СССР умерших граждан и граждан, награжденных посмертно, а также документы о награждении передаются семьям умерших для хранения как память.

С согласия наследников умершего, по решению Президиума Верховного Совета СССР, Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик, исполкомов краевых, областных Советов народных депутатов награды и документы о награждении могут быть переданы музеям для экспонирования и хранения, а по решению военного командования, принятому в порядке, определяемом Министерством обороны СССР, — музеям истории войск военных округов ПВО, флотов, войсковым музеям Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Если у умершего нет наследников, его награды и документы о награждении возвращаются в Президиум Верховного Совета СССР.

Оружие, кроме охотничьего, и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, сдаются органам внутренних дел по особой описи.

Ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое или научное значение, включаются в отдельные описи и сдаются на ответственное хранение наследникам или соответствующим организациям. В случае необходимости, например при отсутствии наследников, государственный нотариус опечатывает документы или хранилища с документами и ценными вещами.

По просьбе наследников нотариус запрашивает государственные трудовые сберегательные кассы и учреждения Госбанка СССР о наличии на хранении вкладов и облигаций наследодателя. В случае получения нотариусом сведений о завещанных вкладах об этом может быть сообщено только лицу, в пользу которого сделано завещательное распоряжение. Если предполагается выдача свидетельства о праве на наследство государству, нотариус по своей инициативе запрашивает кредитные учреждения о вкладах и облигациях наследодателя.

В случаях, предусмотренных ст. 556 ГК РСФСР, государственная нотариальная контора назначает хранителя имущества, о чем выносит постановление, подписываемое государственным нотариусом. Хранители, опекуны и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об уголовной ответственности по ст. 185 УК РСФСР за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и о материальной ответственности за причиненные убытки. Указанные лица дают расписку о передаче им имущества на хранение и о том, что они предупреждены о соответствующей уголовной и материальной ответственности. Расписка может быть изложена на акте описи наследственного имущества или на постановлении нотариальной конторы о назначении хранителя наследственного имущества.

Хранители, опекуны и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить вознаграждение за управление наследственным имуществом и его хранение. Размер вознаграждения определяется государственным нотариусом по соглашению с хранителем, опекуном или другим лицом, которому передано на хранение имущество, но не может превышать 1,5% стоимости переданного на хранение имущества. Размер вознаграждения за хранение животных увеличивается на 50% установленной платы .

См.: Инструкция о порядке исполнения судебных решений, утвержденная Приказом Министра юстиции СССР от 24 апреля 1973 г. N 7, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом от 1 августа 1978 г. N 11 // Исполнение судебных решений. Сборник законодательных актов, нормативных материалов и судебной практики. М., 1979. С. 162.

На практике возник вопрос: подлежат ли описи продукты питания, обнаруженные в месте нахождения наследственного имущества? Практика Первой Московской государственной нотариальной конторы исходит из того, что эти предметы в опись не включаются и передаются присутствующим наследникам, а при их отсутствии — соответствующим организациям (домоуправлениям, жилищно-эксплуатационным конторам и др.) для реализации. Такая передача оформляется актом.

О прекращении принятия мер к охране наследственного имущества государственная нотариальная контора обязана предварительно уведомлять наследников. Если имущество по праву наследования переходит к государству, то следует известить соответствующий финансовый орган.

Наследники, объявившиеся после того, как была произведена опись имущества и назначен его хранитель, и пожелавшие принять имущество на хранение, могут подать об этом заявление в нотариальную контору. Государственный нотариус принимает от наследников заявление о передаче им имущества на хранение и предупреждает об ответственности за его сохранность. Первоначальный хранитель, согласно письменному распоряжению нотариуса, передает имущество по описи новому хранителю.

За принятие мер охраны наследственного имущества с наследников взыскивается государственная пошлина в размере 50 коп. В случае выдачи свидетельства о праве на наследство государству пошлина за охрану имущества не взыскивается.

Если имел место самовольный вывоз имущества лицами, не призванными к наследованию, нотариус составляет акт и направляет материалы дела в органы прокуратуры и районный финансовый отдел (если имущество должно перейти по праву наследования к государству).

Возмещение расходов, связанных со смертью наследодателя

Иногда возникает необходимость до истечения срока для принятия наследства или до получения свидетельства о праве на наследство произвести за счет наследственного имущества расходы, предусмотренные законодательством союзных республик. Согласно ч. 2 ст. 549 ГК РСФСР и ст. 65 Закона РСФСР о государственном нотариате за счет наследственного имущества производятся расходы: 1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; 2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; 3) на удовлетворение претензий по заработной плате и приравненных к ним претензий; 4) на охрану наследственного имущества и управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников.

Статья 50 Закона о государственном нотариате Литовской ССР предусматривает возмещение расходов, связанных с похоронами наследодателя и устройством могилы.

В подтверждение затрат на похороны наследодателя представляются счета магазинов похоронных принадлежностей, кладбища, крематория, акты комиссии по организации похорон, вступившие в законную силу судебные решения о фактических расходах по похоронам, справки лечебных учреждений и другие документы.

Нотариальная практика РСФСР исходит из того, что под расходами на похороны следует понимать затраты, связанные с захоронением тела в установленном порядке. К ним не относятся затраты, связанные с совершением религиозных обрядов, устройством поминок, сооружением памятников и оград.

Если в случае отсутствия наследников наследство подлежит передаче государству, оно является государственной собственностью и распоряжаться им можно только в соответствии с законодательством. Затраты на установку надгробий за счет средств бюджета производятся только с разрешения Совета Министров РСФСР . В таких случаях следует также руководствоваться Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 июня 1966 г. «О порядке проектирования и сооружения памятников и монументов» .

См.: Справочник государственного нотариуса. Сборник офиц. материалов. М., 1972. С. 154.
СП СССР. 1966. N 12. Ст. 115.

При этом следует учитывать особенности законодательства некоторых союзных республик. Так, согласно ст. 45 Закона Украинской ССР о государственном нотариате по заявлению общественных организаций по месту последней работы или проживания наследодателя, родственников или других близких лиц умершего, у которого не осталось наследников, об установлении надгробия государственный нотариус при наличии денежного вклада на имя умершего дает распоряжение сберегательной кассе о переводе предприятию, устанавливающему надгробие, денежной суммы, соответствующей его стоимости, но не более 500 руб. При отсутствии в составе наследственного имущества денежных сумм государственный нотариус дает распоряжение о выдаче из наследственного имущества вещей, стоимость которых не должна превышать сумму фактических расходов на указанные нужды, и соответственно 500 руб. на содержание лиц, находившихся на иждивении наследодателя.

Статья 52 Закона о государственном нотариате Белорусской ССР предусматривает, что по заявлению общественных организаций с места работы наследодателя либо по заявлению его друзей или родственников об установлении ему надгробия за счет денежного вклада в сберкассе и на имя умершего государственный нотариус при выдаче государству свидетельства о праве на наследство может дать распоряжение сберегательной кассе на перечисление предприятию, устанавливающему надгробие, стоимости последнего в сумме не более 300 руб.

Размер затрат по уходу за наследодателем во время его болезни должен быть подтвержден документально. В случае отсутствия таких документов необходимо представить решение суда о фактических расходах по похоронам.

Затраты на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, производятся только в том случае, если иждивенцы являются наследниками и за счет причитающейся этим наследникам доли в наследстве.

Из наследственного имущества могут быть удовлетворены претензии шофера, секретаря, домашней работницы, т.е. лиц, работавших у наследодателя по договору личного найма, а также возмещен вред, причиненный наследодателем.

Расходы возмещаются входящими в состав наследства деньгами. Если наличных денег нет, нотариусом даются распоряжения о возмещении расходов за счет вкладов в сберегательных кассах. При отсутствии денег и вкладов расходы возмещаются вещами.

Нотариальная контора не вправе выдать распоряжение о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и передать лицу, понесшему расходы, жилой дом, даже в случаях отсутствия другого наследственного имущества. Отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР разъяснил, что такая передача жилого дома не предусмотрена законодательством .

Сов. юстиция. 1971. N 14. С. 5.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1974 г. на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также расходов по охране наследственного имущества и управлению им распространяется общий срок исковой давности, предусмотренный ст. 78 ГК РСФСР.

VIII. Выдача свидетельства о праве на наследство

Юридическая природа свидетельства о праве на наследство характеризуется тем, что оно является правоподтверждающим, а не правообразующим документом. Свидетельство только фиксирует определенные факты, но само по себе не создает и не прекращает право наследования. Таким образом, отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утрату этого права, если наследство принято наследниками в соответствии со ст. 546 ГК РСФСР. Получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, а не его обязанностью.

Свидетельство о праве на наследство выдается по просьбе наследника нотариальной конторой по месту открытия наследства. Выдается свидетельство в сроки, установленные ст. 558 ГК РСФСР: по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальной конторе имеются данные о том, что кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.

Свидетельство о праве наследования государству выдается не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, то его наследники могут получить свидетельство о праве на наследство в нотариальной конторе по месту открытия наследства, оставшегося после смерти первоначального наследодателя.

Иначе решается вопрос, когда наследник принял наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав. Если он являлся единственным наследником, то свидетельство о праве на наследство выдается нотариальной конторой по его последнему постоянному месту жительства.

При наличии нескольких наследников нотариальная контора, выдав свидетельство о праве на наследство тем из них, которые находятся в живых, пересылает копии необходимых документов нотариальной конторе по последнему постоянному месту жительства умершего наследника, который принял наследство, но не оформил своих наследственных прав. Эта нотариальная контора будет выдавать свидетельство как на долю в имуществе наследодателя, так и на остальное имущество наследника (вторичного наследодателя).

Для получения свидетельства о праве на наследство личная явка наследника не обязательна. Оно может быть получено его представителем на основании доверенности либо по просьбе наследника выслано по почте.

При переходе имущества по праву наследования к государству свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему финансовому органу.

Нескольким наследникам выдается одно общее свидетельство о наследстве, но по их просьбе каждому наследнику может быть выдано отдельное свидетельство на причитающуюся ему долю наследства. Кроме того, по желанию наследников им могут быть выданы отдельные свидетельства на определенный вид наследственного имущества.

Лицо, являющееся наследником, вправе обратиться с заявлением о выдаче ему дополнительного свидетельства о праве на наследство имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве. В связи с этим у нотариуса возник вопрос: нужно ли в таком случае извещать остальных наследников о выявлении другого наследственного имущества и истребовать от них заявления о выдаче дополнительного свидетельства с соблюдением существующих правил или для выдачи такого свидетельства всем наследникам достаточно заявления одного из них?

Как разъяснил отдел нотариата Министерства юстиции РСФСР, при выявлении наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве о праве на наследство, нотариус обязан известить об этом всех наследников, принявших наследство. Наследники, пожелавшие получить указанное имущество, должны в соответствии со ст. 557 ГК РСФСР подать заявление о выдаче дополнительного свидетельства на выявленное наследственное имущество.

При наличии в наследственном деле ранее поданного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, на котором имеется подпись самого наследника, требовать нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о выдаче дополнительного свидетельства не следует, так как у нотариуса имеется образец его подписи.

В практике государственных нотариальных контор нередко возникает вопрос: как должен поступить нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, которым завещатель возложил на наследника по завещанию исполнение конкретного обязательства в пользу отказополучателя, а последний не знает об оставленном в его пользу завещательном отказе? В данном случае при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариальная контора ставит в известность об этом лицо, в пользу которого оставлен такой отказ. Кроме того, следует разъяснить отказополучателю, что он имеет право требовать от наследника по завещанию исполнения завещательного отказа, а в случае спора — обратиться в суд за защитой своих требований.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только по бесспорному делу. Однако народные суды иногда нарушают это правило, требуя представить указанное свидетельство до рассмотрения спора по существу.

В свидетельстве о праве на наследство указываются: фамилия, имя и отчество наследодателя, время открытия наследства; фамилия, имя и отчество наследника (наследников); состав наследственного имущества и его оценка; доля, причитающаяся каждому наследнику, а также сумма уплаченной государственной пошлины, номер регистрации по реестру регистрационных действий. Оно подписывается нотариусом, и на нем ставится гербовая печать.

Оформляя право на наследство несовершеннолетних и недееспособных наследников, нотариус делает отметку о том, что наследство подлежит регистрации в органе опеки и попечительства, который осуществляет контроль за распоряжением имуществом, причитающимся такому наследнику, и направляет туда копию свидетельства о праве на наследство.

Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или брака. И наоборот, если в завещании не указаны родственные или брачные отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать в свидетельстве о наличии этих отношений.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником, остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть приложен дубликат завещания.

С согласия наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем, нотариусы могут включать в свидетельство о праве на наследство лиц, являющихся наследниками по закону, но лишенных возможности представить доказательства родственных и иных отношений (например, усыновления, иждивения) с наследодателем.

Нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство наследнику, доказавшему свое право на наследство независимо от того обстоятельства, что другие наследники по истечении шести месяцев со дня открытия наследства не представили таких документов.

Доли наследственного имущества остальных наследников остаются открытыми.

Согласно законодательству выдача свидетельства может быть отложена для получения необходимых сведений или документов от учреждений, организаций и должностных лиц или направления документов на экспертизу, а также при наличии сообщения или постановления судебного органа о приостановлении выдачи такого свидетельства. Подача заявления в нотариальную контору о возражении против включения лица в число наследников не является основанием для задержки выдачи свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство не может быть заменено или аннулировано нотариусом, выдавшим его. Оно может быть признано недействительным лишь в судебном порядке.

IX. Раздел наследственного имущества

Раздел наследственного имущества производится по соглашению наследников, принявших наследство в соответствии с причитающимися им долями. При недостижении соглашения имущество делится в судебном порядке.

При наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел наследственного имущества производится с оставлением открытой, причитающейся ему доли в наследстве.

Наследники, получившие свидетельство о праве на наследство, могут произвести раздел наследственного имущества в натуре (реальный раздел) путем оформления договора, соглашения.

При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность (ст. 116 — 121 ГК РСФСР).

При отсутствии спора между наследниками и при наличии в наследственной массе вещей, распорядиться которыми или получить которые наследники могут лишь при предъявлении свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство (жилой дом, денежный вклад, автомототранспортное средство и т.п.), раздел наследственного имущества производится в нотариальном порядке.

Договор о разделе наследственного имущества оформляется после получения свидетельства о праве на наследство, но до соответствующей перерегистрации имущества в надлежащих органах (ГАИ, ЖСК и т.д.).

Договор (соглашение) может быть удостоверен в любой нотариальной конторе. Однако не подлежит удостоверению договор о разделе в натуре наследственного имущества, если оно завещано конкретным лицам и каждый из наследников по завещанию становится собственником отдельной вещи.

Законодательство союзных республик предусматривает некоторые особенности раздела имущества. Так, согласно ч. 1 ст. 562 ГК УССР раздел наследственного имущества производится по соглашению наследников, принявших наследство. В случае недостижения соглашения имущество делится в судебном порядке в соответствии с долями, причитающимися каждому из наследников по закону или завещанию.

При разделе наследственного имущества наследники могут отступить и от равенства долей, ибо это может завершиться разделом общей собственности, возникшей у наследников в результате принятия наследства.

В ходе рассмотрения дел о разделе наследства в судах должны быть соблюдены правила ст. 133 КоБС РСФСР об охране прав несовершеннолетних и недееспособных наследников. Опекун и попечитель не вправе без разрешения органов опеки и попечительства представлять указанных лиц при рассмотрении дел о разделе наследственного имущества. Но иногда суды нарушают установленные правила, в результате чего присуждают наследство не наследникам, а опекунам и попечителям. При этом представитель органа опеки и попечительства в суд не вызывается и присужденная доля наследства органами опеки и попечительства на учет не берется.

Так, 16 октября 1968 г. народный суд Фрунзенского р-на Москвы утвердил мировое соглашение между И. и Л., согласно которому Л. передает И. стиральную машину стоимостью 100 руб., наличные деньги — 350 руб., компенсацию за холодильник «Ока» — 100 руб. Из материалов дела видно, что И. является отцом несовершеннолетней И., имущество которой оказалось у умершей тети, поскольку она была ее опекуном. Тетя была назначена опекуном ребенка, так как отец злоупотреблял алкоголем. Орган опеки не привлекался для участия в деле, в результате чего права несовершеннолетней И. оказались нарушенными.

Судебная практика по гражданским делам придает большое значение примирению сторон, считая, что оно возможно в любой стадии процесса, вплоть до стадии исполнения судебных решений. Мировое соглашение устраняет спор между сторонами. Однако не всегда так бывает на практике. Зачастую в судебных определениях не указывается срок и порядок его исполнения. В резолютивной части определений об утверждении мирового соглашения не излагаются условия соглашения и не разъясняются права сторон на обжалование, не решается вопрос о распределении судебных расходов между сторонами.

22 сентября 1970 г. народный суд Фрунзенского р-на Москвы утвердил мировое соглашение между К. и О. о разделе наследственного имущества. Дело было возбуждено по иску К. об исключении из наследственного имущества вещей, принадлежащих матери истицы, и о признании ее наследницей на это имущество. Несмотря на то, что О. не предъявляла встречного иска, а лишь согласилась с требованиями К., народный суд по мировому соглашению передал О. имущество на сумму 2940 руб., не взыскав с нее государственной пошлины и не затребовав в дело искового заявления.

О недостатках утвержденного мирового соглашения нотариальной конторой было сообщено народному суду.

При разделе наследства по искам наследников, право на обязательную долю которых нарушено, суды иногда неправильно исчисляют причитающуюся им долю имущества.

24 апреля 1970 г. народный суд Советского р-на Москвы признал недействительным завещание на имя Л. по причине нарушения прав обязательного наследника П. Суд признал за П. 2/3 доли завещанного дома, хотя на день открытия наследства было два наследника и обязательная доля должна была составлять 2/3 от 1/2 и равняться 1/3 доле.

X. Государственная пошлина

Порядок взимания государственной пошлины определяется Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1979 г. «О государственной пошлине» и Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. «О ставках государственной пошлины» .

Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. N 28. Ст. 477.

Подробные положения по применению ставок государственной пошлины содержатся в Инструкции о государственной пошлине Министерства финансов СССР от 29 декабря 1979 г. N 217 .

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. 1980. N 12. С. 12.

Законодательством предусмотрены два вида государственной пошлины: простая и пропорциональная.

Простая пошлина взимается в твердых ставках (в рублях и копейках), а пропорциональная — в процентном отношении к сумме документа.

За выдачу свидетельства о праве на наследство государственная пошлина взыскивается в зависимости от стоимости наследственного имущества в следующих размерах:

на сумму до 30 руб. — 1 руб.;

от 31 руб. до 100 руб. — 2 руб.;

от 101 руб. до 300 руб. — 5 руб.;

от 301 руб. до 500 руб. — 10 руб.;

от 501 руб. до 1000 руб. — 5% к стоимости наследственного имущества;

от 1001 руб. и выше — 10% к стоимости наследственного имущества.

За принятие мер по охране наследственного имущества с наследников, принявших наследство, пошлина взыскивается в размере 50 коп.

При определении размера пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в соответствии с действующим законодательством в расчет не принимаются и в стоимость переходящего по наследству имущества не включаются:

  • страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования; облигации государственных займов, вклады в государственных трудовых сберегательных кассах и в кредитных учреждениях СССР, суммы заработной платы;
  • суммы авторского гонорара, в том числе суммы вознаграждения авторам открытий, изобретений и рационализаторских предложений и промышленных образцов;
  • стоимость имущества, переходящего в порядке наследования по закону и по завещанию государству, предприятиям, учреждениям, организациям. Освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство финансовые органы.
  • Граждане освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу им свидетельства о праве на наследство:

    • имущества лиц, погибших при защите СССР, в связи с выполнением иных государственных или общественных обязанностей либо в связи с выполнением долга гражданина СССР по спасанию человеческой жизни, охране социалистической собственности и социалистического правопорядка;
    • жилого дома или паенакопления в жилищно-строительном кооперативе, если граждане проживали и продолжают проживать в этом доме (кооперативной квартире) после смерти наследодателя. Наследники, проживавшие совместно с наследодателем и временно выехавшие с постоянного места жительства в связи с обучением, нахождением в длительной командировке, прохождением действительной военной службы в Советской Армии, не лишаются права на эту льготу по государственной пошлине.
    • Если имеется несколько наследников и каждому из них (по их желанию) выдается отдельное свидетельство о праве на наследство, пошлина исчисляется со стоимости всего наследственного имущества и взимается с каждого наследника пропорционально причитающейся ему доле наследства.

      При наличии несовершеннолетних наследников государственная пошлина исчисляется также со стоимости всего наследственного имущества, но взимается только с совершеннолетних наследников в сумме, которая причитается на их долю в наследстве.

      Министерства финансов союзных и автономных республик, краевые, областные и окружные финансовые отделы городов республиканского подчинения имеют право устанавливать дополнительные льготы для отдельных плательщиков и групп плательщиков, а районные и городские финансовые отделы — для отдельных плательщиков по государственной пошлине.

      XI. Образцы заявлений Заявление о принятии наследства

      от Соболева Ивана Васильевича,

      проживающего в г. Москве,

      ул. Кирова, дом N 56, кв. 78 ,

      Фамилии, имена, отчества, адреса и другие данные в образцах заявлений вымышлены.

      Ставлю в известность нотариальную контору, что я принимаю наследство, оставшееся после умершего 25 февраля 1980 г. моего отца — Соболева Василия Петровича, проживавшего в г. Москве, Волгоградский проспект, дом N 67, кв. 8.

      10 марта 1980 г.

      Заявление об отказе от наследства

      от Анисимова Александра Сидоровича,

      проспект Калинина, дом 30, кв. 145,

      Я, Анисимов Александр Сидорович, отказываюсь от причитающейся мне доли на наследство после умершего одна тысяча девятьсот восьмидесятого года (1980 г.) 20 января моего отца Анисимова Сидора Алексеевича в пользу его жены Анисимовой Клавдии Ивановны.

      24 февраля 1980 г.

      Заявление, подаваемое в нотариальную контору наследником, имеющим право на обязательную долю, о количестве наследников первой очереди, которые были в живых на день открытия наследства, необходимое для исчисления размера обязательной доли

      от Сергеевой Марии Петровны,

      Ленинградский проспект, дом N 78, кв. 108,

      заявление

      Сообщаю, что на день смерти моего сына Сергеева Василия Степановича были в живых наследники первой очереди:

      1. Мать — Сергеева Мария Петровна.
      2. Сын — Сергеев Яков Васильевич.

      Заявление на включение в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего срок для принятия наследства, с согласия других наследников, принявших наследство

      от Покровского Василия Петровича,

      ул. Петровка, дом N 44, кв. 67,

      В связи с тем, что моя сестра Грищенко Анна Петровна пропустила установленный ст. 546 Гражданского кодекса РСФСР срок на принятие наследства нашей матери Покровской Василисы Андреевны, даю согласие на включение ее в свидетельство о праве на наследство.

      15 ноября 1970 г.

      Заявление в подтверждение родственных отношений

      от Ильиной Анны Михайловны,

      ул. Малая Пироговская,

      В связи с тем, что у Петрова Ивана Михайловича отсутствуют документы, подтверждающие родственные отношения с нашей умершей матерью Петровой Полиной Евграфовной, подтверждаю, что он является родным сыном наследодательницы. Прошу включить его в число наследников.

      10 декабря 1980 г.

      Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство опекаемому, поданное опекуном

      от Веселовского Игоря Валентиновича,

      ул. Короленко, дом N 76, кв. 29,

      действующего за недееспособного

      Конева Олега Сергеевича,

      10 апреля 1982 г. умер Конев Сергей Иванович, проживавший в г. Москве, набережная Мориса Тореза, дом N 40, кв. 26. Наследником является Конев Олег Сергеевич — недееспособный, проживающий в г. Москве, набережная Мориса Тореза, дом N 40, кв. 26.

      Наследственное имущество: паенакопление в жилищно-строительном кооперативе «Стрела» (г. Москва) в сумме 3876 руб., согласно справке ЖСК от 20 мая 1982 г.

      Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство о праве на наследство; других наследников, предусмотренных ст. 532 ГК РСФСР, кроме указанных выше, не имеется.

      Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, принятое наследником, но не успевшим получить его ввиду смерти

      В Первую Московскую государственную нотариальную контору

      от Добкиной Агнии Сергеевны,

      проживающей в г. Москве,

      Сиреневый бульвар, дом N 67, кв. 89,

      10 марта 1980 г. умерла Добкина Анна Ивановна, проживавшая в г. Москве, ул. Чехова, дом N 10, кв. 67.

      Наследницей является дочь — Добкина Агния Сергеевна, проживающая в г. Москве, Сиреневый бульвар, дом N 67, кв. 89.

      Наследственное имущество: изобретательское право Добкина Сергея Львовича, умершего 20 января 1980 г., наследницей которого была жена — Добкина Анна Ивановна, принявшая наследство, но не оформившая своего права. Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство о праве на наследство; других наследников, предусмотренных ст. 532 ГК РСФСР, кроме указанных выше, не имеется.

      25 марта 1980 г.

      Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство при наследственной трансмиссии

      от Павловского Игоря Константиновича,

      ул. Новогиреевская, дом N 13, кв. 42,

      20 ноября 1981 г. умер Павловский Петр Константинович, проживавший в г. Москве, ул. Дмитрия Ульянова, дом N 8, кв. 9.

      Наследниками являются: мать — Павловская Мария Никитична, проживающая в г. Москве, ул. Кирова, дом N 78, кв. 64, сын — Павловский Владимир Игоревич, но ввиду его смерти 21 декабря 1981 г. наследницей на его долю является жена — Павловская Инна Петровна, проживающая в г. Москве, ул. Академика Королева, дом N 67, кв. 89.

      Наследственное имущество: изобретательское право; вклад во Внешторгбанке по счету N 789654.

      21 апреля 1982 г.

      Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство внуку по праву представления

      от Никитина Алексея Васильевича,

      ул. Пушкинская, дом N 40, кв. 102,

      10 апреля 1981 г. умерла Никитина Светлана Васильевна, проживавшая в г. Москве, ул. Алексея Толстого, дом N 6, кв. 59. Наследником является внук — Никитин Алексей Васильевич — по праву представления, отец которого — Никитин Василий Фролович, проживавший в г. Москве, ул. Пушкинская, дом N 40, кв. 102, умер 14 октября 1975 г.

      Наследственное имущество: вклад в сберегательной кассе N 1568 г. Москвы по счету N 15670.

      Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю

      Ленинский проспект, дом N 78, кв. 108,

      6 апреля 1982 г. умер Сергеев Василий Степанович, проживавший в г. Москве, ул. Кирова, дом N 18, кв. 70.

      Наследниками являются: по завещанию — на 1/3 долю — Петрова Клавдия Ивановна, проживающая в г. Орле, ул. Калинина, дом N 85, кв. 69; по закону — по ст. 535 ГК РСФСР — на 2/3 доли мать — Сергеева Мария Петровна, проживающая в г. Москве, ул. Кирова, дом N 18, кв. 70.

      Наследственное имущество: 1/2 доля жилого дома, находящегося в г. Орле, ул. Калинина, дом N 85, по оценке 1500 руб. Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство о праве на наследство; других наследников, предусмотренных ст. 535 ГК РСФСР, кроме указанных выше, не имеется.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *