http://labrc-cc-threads-oko-shop-biz.ru Патент на монопольное право | Nlpseminar.ru

Ответчик

Патент на монопольное право

Патентование

Патентование

Право интеллектуальной собственности, иначе патентное право, сравнительно молодо, а предпосылкой возникновения авторского права явилось изобретение печатного станка. Постепенно стали появляться всё новые и новые объекты интеллектуальной собственности. Возникновение большинства из них обусловлено развитием техники и новых технологий: фотография, передача организации эфирного или кабельного вещания, топология интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, мультимедийные, «сетевые» произведения, Интернет-сайты и др.

Зачастую существенная часть цены продукта обусловлена именно затратами на объекты интеллектуальной собственности, а не на сырье и рабочую силу. Как, например, в компании Microsoft, которая занимает одно из первых мест по уровню капитализации, в то время как основой для этого являются ее «нематериальные», но достаточно дорогие программы.

Или другой объект интеллектуальной собственности — товарный знак, также может иметь весьма высокую стоимость. В экономике юридическое понятие «товарный знак» заменяется понятием «брэнд».

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности может предоставляться после совершения определенных, говоря юридически, правоустанавливающих действий — патентования. Если лицо хочет, чтобы его техническая идея (знак) охранялась, то оно должно получить патент (свидетельство на товарный знак), который будет означать авторство и исключительное право лица на использование его интеллектуальной собственности и его защиту, а тот, кто захочет воспользоваться в своей хозяйственной деятельности запатентованным объектом, должен будет получить разрешение от правообладателя. Однако действие патента ограничено во времени.

Объектами патентования являются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Патент на изобретение позволяет патентообладателю получить монопольное право на срок 20 лет на производство и продажу товаров и услуг по способу и (или) устройству, или веществу, или штамму, защищаемому изобретением с возможным продлением до 5 лет.

Патент на полезную модель позволяет получить монопольное право на производство и продажу товаров по устройству, защищаемому полезной моделью на срок 10 лет с возможностью продления до 3 лет.

Патент на промышленный образец позволяет получить монопольное право на производство и продажу товаров по внешнему виду изделия, защищаемого промышленным образцом на срок 15 лет с продлением до 10 лет.

Свидетельство на товарный знак на 10 лет позволяет получить монопольное право на производство и продажу товаров, ведение рекламы и прочей деятельности под защищаемым знаком (слово, слоган, изображение или их комбинации) с возможностью его продления каждые 10 лет. Резкое повышение интереса к области защиты авторских и интеллектуальных прав привело к созданию правовых патентно-юридических компаний, которые предлагают широкий спектр патентных услуг в области патентного права, патентования и патентной защиты.

Мы предлагаем квалифицированные патентные услуги, а именно услуги по защите интеллектуальной собственности от действий по нарушению патентов, защите прав на товарный знак, фирменное наименование. Оказываем помощь изобретателям, фирмам в получении свидетельств на товарные знаки, патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, продлению патентов.

Оказываем юридическую и правовую помощь при спорах о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, консультируем, решаем вопросы, связанные с патентованием, с конфликтами и спорами в сфере защиты интеллектуальной собственности, поможем сторонам урегулировать споры.

Представляем интересы в арбитраже и суде по защите нарушенных авторских прав, отстаиваем патенты в Палате по патентным спорам.

Наши специалисты творчески, профессионально и качественно подходят к решению проблем своих клиентов в сфере услуг патентования.

Международное патентование полезных моделей

Полезные модели, их авторство и монопольное право на использование закрепляется государственным свидетельством — патентом, который действует только на территории страны, где он выдан, поэтому всё большее распространение получает заграничное патентование.

Получение охранного документа (патентование) полезной модели за границей (в выбранной стране или группе стран) позволит Вам защитить свою интеллектуальную собственность в этих странах.

Компания «Михайлюк, Сороколат и Партнеры» будет рада предоставить Вам услуги по патентованию полезных моделей в любой интересующей Вас стране или группе стран. Мы выполним все работы по подготовке и подаче заявки с последующим получением патента в выбранных Вами странах.

Наш профессионализм и многолетний опыт подачи международных и национальных заявок в сотрудничестве с патентными поверенными стран СНГ, Европы и других зарубежных стран позволяет нам успешно представлять Ваши интересы за пределами России.

Защита прав интеллектуальной собственности за рубежом может осуществляться как при помощи подачи национальных заявок в каждую выбранную страну, так и путем подачи международной заявки с указанием нескольких стран, с последующим получением патента в указанных странах.

Если Вы хотите получить правовую охрану полезной модели за рубежом, то у вас есть возможность подать заявку:

на получение национального патента в интересующей вас стране.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 1395 Гражданского Кодекса Российской Федерации заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранные государства или международные организации по истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty).

Заявка на патентование в соответствии с Договором о Патентной Кооперации (РСТ) подаётся во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. При этом следует отметить, что результатом подачи международной заявки РСТ не является получение патента. Поданная и принятая к рассмотрению РСТ-заявка имеет силу поданной заявки в каждой из договаривающихся стран (Список стран) и позволяет заявителю избежать дополнительных расходов на подготовку заявки на одну и ту же полезную модель в разных странах. Кроме того, одним из основных преимуществ подачи РСТ-завки является увеличение срока, в течение которого заявитель может принять решение о количестве стран, в которых будет подаваться патентная заявка, до 31 месяца (по сравнению с 12 месяцами при подаче прямой национальной заявки). Процедура РСТ предусматривает также проведение международного поиска и возможность проведения международной предварительной экспертизы, что позволяет заявителю оценить целесообразность перехода на национальную стадию патентования до того, как от него потребуется оплата национальных пошлин, составляющих значительную часть расходов при патентовании.

Непосредственная выдача патентов осуществляется национальными ведомствами выбранных стран, Европейским патентным Ведомством и/или Евразийским патентным ведомством. Поэтому для получения правовой защиты Вашей полезной модели в конкретных выбранных странах, документы РСТ-заявки подаются в национальные ведомства этих стран (документы могут быть поданы в течении 30-31 месяца с даты приоритета). После чего ведомство проводит экспертизу и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче патента. Подробнее о подаче международной заявки.

«Михайлюк, Сороколат и Партнеры» гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в ходе делопроизводства по получению и поддержанию патента.

Запрет вспомогательных патентов снизит цены на лекарства

Первичный патент на изобретение выдается в отношении активных ингредиентов – основы лекарственного препарата, и заявка на выдачу патента подается, как правило, еще на первых стадиях доклинического исследования. В свою очередь, вспомогательный патент чаще всего выдается в отношении нового способа применения лекарственного препарата, а такая заявка подается уже после выведения лекарственного препарата на рынок.

Практика регистрации вспомогательных патентов в РФ получила широкое распространение, и в среднем на одно изобретение лекарственного препарата выдаётся целых три вспомогательных патента. В то же время создание объекта, защищаемого вспомогательным патентом, чаще всего не связано с умножением инноваций в сфере фармацевтики, например с совершенствованием терапевтического эффекта, а направлено на создание и поддержание монопольного положения производителя лекарственных препаратов. Это возможно в ситуации, когда такой производитель является держателем патента на основное изобретение – лекарственный препарат, срок действия патента на который истекает.

За счет патентования отдельных способов применения лекарственного препарата при получении вспомогательных патентов продлевается срок защиты исключительных прав правообладателя. До истечения срока патентной защиты по вспомогательному патенту способ лечения, защищаемый таким вспомогательным патентом, не может включаться в инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата и, соответственно, полноценно участвовать в гражданском обороте. При этом когда заказчики описывают объект закупки, то указывают требование о наличии конкретного показания к применению лекарства по инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. В инструкциях по медицинскому применению биоаналогов оригинального лекарственного препарата такие конкретные показания могут отсутствовать из-за защиты вспомогательным патентом. Это, в свою очередь, мешает коммерциализации биоаналогов, цена которых ниже оригинальных лекарственных препаратов: доступности для пациентов и экономии бюджета при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Представляется, что получение вспомогательных патентов именно по такой схеме необходимо рассматривать как недобросовестную конкуренцию (ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), поскольку цель – получение преимуществ при предпринимательской деятельности. В связи с вышеизложенным планируем обратиться с предложением о возможности изменения законодательства РФ посредством введения дополнительного основания недействительности патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в ст. 1398 ГК РФ: «Если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны изобретению, полезной модели или промышленному образцу признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией».

Представители государственных органов также оценивают существование вспомогательных патентов как проявление недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке РФ. ФАС России предлагает запретить возможность получения вспомогательных патентов, поскольку выдача патентов без веских оснований фактически искусственно продляет монопольное право фармацевтических компаний [1]. Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России, отмечает существование патентной проблемы ограничения конкуренции на рынках лекарственных препаратов, связанной со злоупотреблениями интеллектуальными правами и несовершенством процедуры выдачи патентов, в виде многократного патентования одного изобретения в целях необоснованного продления срока защиты интеллектуальных прав. Он предложил исключить из объектов патентования уже известные вещества, способы лечения и способы применения лекарственного препарата по новому назначению, не имеющие признаков изобретения [2].

Роспатент и подведомственное ему учреждение ФИПС предлагают в конкретной ситуации оценивать законность действия вспомогательных патентов как проявления недобросовестной конкуренции, то есть не все вспомогательные патенты рассматривать в качестве проявления недобросовестной конкуренции. Григорий Ивлиев, Руководитель Роспатента, отмечает следующее: «Мы сформулируем практику, которая позволит отделить действительно новые изобретения от прикрытия, используемого компаниями для злоупотребления правом на продление патентной защиты.» [3]. Владимир Семёнов, заведующий отделом фармацевтики ФИПС, указывает: «Когда заканчивается срок действия патента на лекарственное средство, правообладатели подают новую заявку, развивающую и дополняющую существующий патент. По большому счету это не изобретение, а лишь некая небольшая модернизация с целью поддержать исключительное право на лекарственный препарат. Такие патенты специалисты называют «вечнозелеными» [4].

В РФ отсутствует положительная практика по удовлетворению возражений против действия вспомогательных патентов или выдачи патентов в отношении вспомогательных изобретений – фактически существует только возможность направить эксперту мнение против выдачи вспомогательных патентов. Это приводит к тому, что вспомогательные патенты продолжают оставаться эффективным инструментом недобросовестной конкуренции для иностранных фармацевтических компаний, а отечественные производители, имея возможность выпустить на рынок качественный, эффективный, но более дешевый лекарственный препарат, не могут этого сделать из-за блокирующего вспомогательного патента.

Из положительной практики – победа ЗАО «БИОКАД» в споре с американской компании Genentech по признанию недействительным патента на применение лекарственных препаратов на основе действующего вещества ритуксимаб для лечения ревматоидного артрита в Палате по патентным спорам (текст решения). Патент #2358762 выступал вспомогательным, «вторичным», «вечнозеленым» патентом, и основанием незаконности его выдачи послужило несоответствие условию «наличие изобретательского уровня», поскольку способ лечения ревматоидного артрита, согласно указанному патенту, был широко известен специалистам уже с 2001 года.

Таким образом, запреты и ограничения на патентование вспомогательных патентов, покрывающие только конкретные способы лечения или применения лекарственного препарата, важны не только для борьбы с недобросовестной конкуренцией, но и для повышения доступности лекарственных препаратов для пациентов из-за конкурентного снижения цен на жизненно важные лекарственные препараты. Такие законодательные запреты способствовали бы снижению рисков, связанных с выходом лекарственных препаратов плохого качества на внутренние рынки соответствующих государств.

При подготовке колонки автор использовал статьи и материалы:

Эксклюзив не ко времени

Выдача патентов без веских оснований фактически искусственно продляет монопольное право фармкомпаний — разработчиков инновационных препаратов на их производство и эксклюзивную продажу, поясняют в антимонопольном ведомстве.

Механизм патентнаой защиты на мировом фармрынке используется уже много лет. Примерно в течение 10 лет (в разных странах срок может корректироваться) компания, представившая миру новое лекарство, получает патент на его эксклюзивное производство и продажу. Копировать и продавать препарат другим производителям в течение всего этого срока, пока действует патент, нельзя. Так закон защищает разработчиков и производителей новых лекарств.Именно поэтому инновационные препараты, как правило, очень дорогие. С помощью патентоной защиты фармкомпании оправдывают огромные вложения, которые тратят на поиски новой лечебной молекулы, ее «превращения» в полноценное лекарство и вывода его на рынок (в том числе рекламную «раскрутку») . Это — нормальный, признанный во всем мире механизм, который позволяет фармацевтике двигаться вперед.

Разумеется, инновационные компании заинтересованы в том, чтобы патент действовал как можно дольше: отсутствие конкурентного продукта на рынке позволяет держать высокие цены и получать дополнительную прибыль. Поэтому компании идут на всевозможные ухищрения: например, установив новые свойства и возможности лечения новых заболеваний уже известным препаратом, получают так называемый «вспомогательный» патент.

То есть лекарство абсолютно то же самое, давно известное, но компания расширяет сферу его применения и на этом основании продлевает действие патента. Это часто никак не отражается на эффективности лечения, но выход на рынок конкурентов — более доступных по цене дженериков и биоаналогов — откладывается еще на несколько лет.

Читайте так же:  777 приказ рф

Именно поэтому многие страны уже пошли по пути запрета вспомогательных патентов. Сравнительный анализ цен на лекарства в США, Западной Европе, России, странах СНГ и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) показал, что ограничение выдачи вспомогательных патентов приводит к снижению стоимости лекарств, отмечают эксперты. С выводом на рынок дженериков цены на оригинальные препараты падают в среднем на 15-20%.

Вспомогательные патенты уже запрещены в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Турции, Сербии, Албании, Македонии, некоторых других странах. А на рынках других власти пытаются ввести ограничения. В последние годы в разных странах, например в Индии и Канаде, а также в России, было несколько громких судебных процессов. С одной стороны, власти пытались запретить продление существующего патента (а компании это пытались оспорить). С другой, стоящие «наготове» дженериковые компании, «подхватывающие» производство препарата после истечения срока патента, через суд отстаивали свое право на начало производства. Безусловно, ускорение появления на рынке более доступных по цене аналогов приводит к снижению цен.

Патенты и монополии

В прошлой передаче мы рассказывали о судебном процессе по делу компании Microsoft, в котором она обвинялась, главным образом, в использовании своего монопольного положения для подавления конкуренции на рынке. Напомним, что Microsoft была признана виновной, был оглашен довольно жесткий приговор. Он, правда, пока не приведен в исполнение, поскольку Microsoft подала апелляцию.

Мы приглашали представителей корпорации, чтобы они изложили свою точку зрения. Они, к сожалению, не пришли, сославшись на «большую занятость».

Брауде-Золотарев

Но помимо Microsoft в мире высоких технологий и не только в нем существуют тысячи, даже сотни тысяч компаний, которые в своей каждодневной деятельности только тем и занимаются, что «используют свое монопольное положение для подавления конкуренции», и это не вызывает мощного протеста общественности.

Речь идет о разного рода узаконенных монополиях, причем все они так или иначе связаны с интеллектуальной собственностью и ее правовой охраной.

Раньше интеллектуальная собственность была практически неразрывно связана со своим носителем. Сколько бы не пытались кузнецы из Европы повторить свойства дамасской стали — все тщетно. Часто секреты и залог мастерства уходили вместе с их носителями. Поэтому и необходимости в их законодательной защите практически не возникало. А сегодня имеется три основных вида прав на интеллектуальную собственность. Это авторское право, патенты и торговые марки.

Патент — это документ, подтверждающий права его обладателя на исключительное использование результатов своего изобретения. Патенты, как и остальные виды интеллектуальной собственности, выдаются госслужбами после подачи заявки. Изобретение — это продукт или способ, позволяющий решить определенную технологическую задачу. Изобретение считается патентоспособным, если оно новое, не является очевидным и может иметь промышленное применение. Причем любое раскрытие природы изобретения не только не защищает авторство, как принято думать, но, наоборот, подрывает его новизну в случае, если автор надумает получить на него патент.

Авторское право, или copyright, охраняет литературные, художественные и научные произведения от несанкционированного копирования. Причем охраняются не сами идеи, заложенные в произведении, а конкретная форма их выражения.

Распространяется институт авторского права не только на создателей, но и на тех, кто имеет с ними соответствующие договорные отношения — издателей, постановщиков, продюсеров и т. п. Они, будучи посредниками, становятся обладателями имущественных прав. Существует точка зрения, что роль и финансовый вес посредников с развитием цифровых носителей, уменьшается.

Копирайт допускает некоторые виды свободного использования, так называемое «справедливое исключение», fair-use. К примеру, можно использовать цитаты, а книги могут быть скопированы в образовательных целях.

Третий и последний вид законной монополии, торговая марка и знак обслуживания. Под ними понимают знаки, позволяющие отличать товары или услуги, предназначенные для продажи, от товаров и услуг конкурентов. Иногда используется понятие товарный знак.

В большинстве стран закон требует, чтобы знак был видимым, а не слышимым или обоняемым. Но в некоторых случаях правовой охране подлежат и звуковые символы. Товарные знаки играют полезную экономическую роль. Они являются стимулом для производителей улучшать качество своей продукции. Торговые марки в отличие от патентов и авторских прав не ограничены в сроке действия, так как стимулируют конкуренцию и не порождают монопольных издержек.

Как мы видим, для различных видов интеллектуальной собственности применяются разные формы правовой охраны: для произведений искусства это авторские права, для новых технологий и продуктов — патенты и торговые марки. Со временем, являются продукты, сочетающие в себе признаки, регулируемые авторским правом и системой патентования, например, программное обеспечение, но об этом ниже.

Но так или иначе все они порождают монополию обладателя прав интеллектуальной собственности.

Но почему вообще возникает необходимость в каких-то искусственно вводимых монополиях, притом, что всякий человек догадывается, что «монополия — это плохо».

Дело в том, что общество недопроизводит новые продукты, услуги и ехнологии, если специально, даже скажем так, искусственно, не предусмотреть механизмы, позволяющие окупать издержки на разработку и внедрение новых товаров.

Таким образом, авторское право и патенты — это система, обеспечивающая стимулы в обществе к творческой и изобретательской деятельности.

Кроме поощрения исследований патентная система обеспечивает интерес к их внедрению, поскольку она стимулирует и защищает инвестиции в производство и маркетинг. Заметим, что аналогичную функцию выполняют и товарные знаки, но на них мы еще остановимся отдельно.

Но почему мы говорим, что патенты и прочие — это монополия? Патентное право позволяет исключать других из использования объекта защиты, это законодательный механизм блокирования действий конкурентов, направленных на извлечение прибыли.

Остановимся на секунду и задумаемся, а как можно «исключить» кого-либо из использования? Способов, по большому счету, может быть , два: запрет может носить морально-нравственный, либо технологический характер, причем запрет законодательный тоже по большому счету надо отнести к «моральным» категориям. В самом деле, если законодательное ограничение не подкреплено технологическими механизмами, то оно де-факто становится необязательным. Но об этом мы поговорим сегодня отдельно, а пока вернемся к патентам.

Из-за них общество несет издержки. Механизм таков: продавцы, защищенные патентами, устанавливают на товар монопольную наценку, из-за чего покупатели приобретают меньше товара, чем в оптимальном для участников рынка случае. Патенты блокируют дополнительные изобретения, для которых необходимо право на использование запатентованного знания. Кроме того, патенты препятствуют дополнительному производству, для которого необходимо право на использование патента.

Монополизм патентов смягчается тем, что даже обнародование самого факта изобретения дает мощный толчок для конкурентного изобретательства и развития. Даже если само устройство и недоступно для анализа. Ведь сразу становится ясно, где искать правильное решение. Общий же технологический уровень экономики определяется не только конкретными решениями инженеров, но и базовыми научными открытиями, которые широко доступны. Поэтому серьезный технологический отрыв невозможен. Патент лишь задерживает конкурентов, давая временные преимущества для захвата рынка.

С другой стороны, современная экономика и патентная система, как ее часть, устроена так, что «победитель получает все». Даже незначительное опережение может означать полную победу патентодержателя, и, соответственно полный проигрыш конкурента.

Кроме того, на исследования в надежде получить патент уходит избыточное количество финансовых ресурсов. Тратят на это многие, но выигрывает только один, пришедший первым к финишу.

Именно соотношение выгод и издержек определяет оптимальный для общества режим стимулирования творческой деятельности. И поскольку положительные и отрицательные факторы патентного права есть функции времени, то, очевидно, у патентов имеется какая-то оптимальная продолжительность. Она определяется тем моментом, когда издержки и выгоды от патентной системы сравниваются.

Понятно, что с увеличением продолжительности патентного периода издержки общества из-за монополизации растут, причем, чем дольше длится действие патента, тем быстрее.

А вот выгоды соответственно падают, поскольку стимулы к исследовательской деятельности со временем растут все медленнее.

Особо негативную роль играет патентный монополизм в области «сетевых» (распределенных) товаров. Например, пользователи мобильной связи хотят иметь доступ к Сети независимо от продавца или марки телефона, а покупатели компакт и DVD дисков хотят слушать их на любом плеере. Когда кто-либо обладает монопольной властью в части стандартов производства «сетевых» продуктов, издержки общества могут быть велики.

Считается, что вплоть до индустриализации 18 века патенты обществу в целом не давали практически никакого эффекта. Они были инструментом перераспределения благосостояния отдельных экономических агентов и зачастую определялись их близостью к власть предержащим.

Действительно, до XVIII века защита продуктов интеллектуального труда и их производителей осуществлялась с помощью системы привилегий, которые предоставляла верховная власть. Если не рассматривать пример Библии, в которой различные колена Израилевы получили законную привилегию (и, заметим, обязанность) исполнять некоторые общественно важные процедуры (колено Левитов, например, отправлять богослужения и получать за это средства на существование), то тогда первые патенты появились в Венеции в конце XV века.

Шаг в сторону современного понимания патентного права был сделан в 17 веке. В Англии в «Статуте о монополиях» было определено, что промышленная монополия несет вред обществу, и что право исключительного занятия какой-либо деятельностью это предмет законодательного, а не монаршего регулирования. Так промышленный монополизм со временем смещается в сторону монополизма патентов. 18-й век стал веком авторского права. В 1710 году в Англии был принят Статут королевы Анны — фактически, закон об авторском праве, а в конце века, в 1789 году авторское право пришло в США. В законе штата Массачусетс была зафиксировано, что авторское право, цитирую, «самый священный вид собственности».

Что касается понятий интеллектуальной, литературной и промышленной собственности, то они впервые возникли во Франции времен Великой революции, в Патентном законе 1791 г. Права создателя творческого произведения были признаны существующими независимо от их признания государством. Закон опирался на теорию естественного права французских философов-просветителей. За последующее столетие патентные законы появились в большинстве европейских стран, в том числе в России, причем в России относительно рано — в 1812 г.

В Соединенных Штатах идея защиты интеллектуальной собственности даже попала в Конституцию. Там было записано, что Конгресс наделен полномочиями защищать авторские права и патенты для, «стимулирования развития науки» и «полезных для общества» видов искусств путем предоставления их авторам и изобретателям исключительных прав.

Но понятие интеллектуальной собственности начало активно использоваться лишь во второй половине XIX века, в период распространения массового промышленного производства. Потребность в быстром технологическом развитии породила разделение труда между автором и производителем, а изобретение и его материальное воплощение окончательно перестали быть единым целым.

Именно в конце XIX века были приняты три основополагающих правовых документа, регулирующих интеллектуальную собственность.

Это Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Она закрепила опыт английских судов, которые ввели запрет на ведение дел под чужим именем примерно в середине XIX века. Имеется в виду, что никто не имеет права пользоваться чужим товарным знаком и связанной с ним репутацией, выдавая свои товары за товары конкурента.

Второй документ это Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и последний — это Мадридское соглашение «О международной регистрации знаков».

Из документов прошлого века отметим Всемирную конвенцию об авторском праве 1952 года.

А первый Закон об охране полупроводниковой интегральной микросхемы был принят в США совсем недавно — в 1984 году.

Обратимся теперь к торговым маркам. В англосаксонской правовой традиции защита торговых марок появилась очень давно, приблизительно в тринадцатом веке в Англии. Но особую роль она приобрела, конечно, во времена индустриализации во второй половине XIX века. Как мы уже сказали, тогда впервые в истории, да еще и в условиях жесткой конкуренции, начался массовый выпуск однородных товаров. Товарные знаки помогали производителям экономить за счет масштаба. Кроме того, товарный знак рекламировал товар. В США впервые регистрация торговой марки произошла в 1861 году. Это были знаки, используемые на бутылках — самой распространенной тогда упаковке.

Торговая марка тесно связана с патентом практикой продвижения на рынок. Самое выдающееся изобретение не вносит значимого вклада в развитие общества, если оно не станет доступно в виде товара. Архивы переполнены тысячами патентов на интересные изобретения и устройства, которые так и не были реализованы. Сильные торговые марки посредственных продуктов легко побеждают слабые торговые марки качественных товаров. Только в Соединенных Штатах каждый год патентная служба регистрирует около 75 тысяч новых торговых марок в дополнение к почти миллиону уже имеющихся.

Сегодня товарные знаки на конкурентных рынках массового спроса, это не просто идентификация и реклама продукта. Основные функции торговой марки — продвижение товаров на рынок и защита их от подделок.

Торговая марка несет покупателю набор свойств и преимуществ, причем на массовом рынке потребители ориентируются в своем выборе не на свойства, зачастую одинаковые у всех конкурирующих товаров, а именно на преимущества. Множество значимых для покупателя преимуществ лежит не столько в технологической сфере, сколько в имиджевой и философской. Такой подход используют многие фирмы, страхуя себя на случай, если конкуренты превзойдут товар в технологических свойствах, например, мотоцикл — в скорости и ускорении.

Когда торговая марка становится устойчивым символом, несущим в себе весь комплекс представлений, смыслов и ассоциаций, связанных с товаром, она превращается в брэнд. Брэнд обладает и системой ценностей, с которыми себя ассоциирует или к которым стремится покупатель. Он помогает потребителю позиционировать себя в определенной социальной нише.

Читайте так же:  Приставы тверь пролетарский район

Ценность торговой марки, как капитала, формируется приверженностью потребителей, их осведомленностью, тем, как они воспринимают качество продукта, и другими активами, в число которых входят, кстати, и патенты.

Более того, так называемое «уникальное торговое предложение» — весьма мощный самостоятельный стимул для инноваций. При этом часто используются «мнимые» с точки зрения патентов достижения, предметом рекламы становится незамеченное конкурентами, но осознаваемое потребителями, преимущество продукта или услуги.

Еще раз оговоримся, что большую роль бренды играют на массовых рынках.

Заметим, что у патентов как механизма защиты инвестиций есть альтернативы, во всяком случае, теоретические.

Коротко перечислим их. Изобретения можно сохранять в секрете (это работает только в случае новых технологий, а не новых продуктов, которые можно разобрать и посмотреть, как они устроены). Может работать механизм престижа, как это происходило в СССР. Аналогичные механизмы работают и на частных фирмах, стимулирующих работников к исследовательской деятельности.

Другой альтернативой патентам может быть система государственного владения изобретениями. Ее суть в том, что государство выкупает у изобретателя права на его изобретение, после чего оно сразу же переходит в общественную собственность. При этом стимулы к изобретательству создаются без эффекта монополизма.

Как и при патентном режиме, при этом возникают административные издержки, но есть и дополнительные транзакционные издержки, связанные с определением государством оптимального размера вознаграждения и с другими обстоятельствами.

Костинский

Говоря про защиту прав на интеллектуальную собственность, нельзя не сказать про то, что зачастую она бывает не слишком эффективна. Конкурирующие фирмы занимаются промышленным шпионажем, а потом создают очень «похожие» на оригинал товары, рынки наводнены подделками под известные марки, а потребители просто покупают «где подешевле» — временами одураченные подделкой, а временами осознанно, у пиратов, игнорируя факт, что это незаконно. К примеру, уровень пиратства на рынках программного обеспечения даже в США совершенно беспрецедентный — на уровне десятков процентов. Какая еще сфера жизни может «похвастаться» таким высоким уровнем несоблюдения закона? Разве что, парковка автомобилей, превышение скорости или насилие в семьях.

Фактически существующая ныне институциональная структура, призванная снижать издержки экономических агентов, не всегда справляется с этой функцией. Соответственно, экономические агенты, выбирая между защитой своих прав интеллектуальной собственности и открытием «свободного доступа» к ним, часто выбирают последнее. Это происходит в тех случаях, когда защитить свои права нереально или слишком дорого. В самом деле, если, имея права, мы понимаем, что они лишь номинальные, то разумнее, может быть, считать, что они попросту отсутствуют. Похожую проблему, кстати, решают и потребители, выбирая между пиратским и легальным продуктом.

Поэтому, наверное, в последние годы все больше говорят об устаревании правовой инфраструктуры, обеспечивающей легальные права интеллектуальной собственности.

Но надо понимать, что может быть две принципиально разные причины низкого уровня соблюдения прав — технологический и институциональный. Первая обусловлена сложностью или невозможностью защиты интеллектуальной собственности техническими средствами, а вторая — слабостью государства, неспособного осуществлять эффективное правопринуждение. Именно технологический фактор надо рассматривать как значимый, в то время как слабость государства — это самостоятельная и совсем другая проблема.

Не вступая в дискуссию, отметим причины, по которым наблюдаются приведенные выше эффекты. Прежде всего, причиной тому серьезные изменения в структуре издержек производства информационных товаров. Однажды выпущенный в свет товар плохо защищен от копирования. Виной тому массовое внедрение цифровых технологий, когда инновационные издержки — значительны, а издержки тиражирования близки к нулю.

В результате стали возникать новые модели поведения экономических агентов, минимально опирающиеся на существующую систему прав интеллектуальной собственности, но приносящие им, тем не менее, доходы.

Например, рыночная победа технологий, развивавшихся по принципам свободного лицензирования, над «закрытыми». В итоге линейка компьютеров IBM PC, после открытия их архитектуры, заполонила мир — в отличие от Mac’ов, производство и конструирование которых Apple традиционно оставляла за собой. Или популярная ныне концепция «открытых исходных кодов» и свободно распространяемого программного обеспечения, когда сама программа бесплатна и не защищается, а продаются разнообразные сервисы под нужды конкретного пользователя.

В конце скажем два слова про программы, ставшие одной из самых сложных патентных областей. Впервые программа для ЭВМ была зарегистрирована еще в 1961 году в США. Тогда от нее требовалось всего лишь наличие «оригинальных особенностей элементов компоновки, выбора и расстановки текстовых выражений». Затем определение было уточнено: теперь патентоспособными признаются даже не алгоритмы, а способы их реализации.

Костинский

Таким образом, на примере патентов и торговых марок мы убеждаемся, что монополизм сам по себе не является добром или злом. Он играет положительную экономическую роль, когда его основной экономический смысл — защита инвестиций не приводит к подавлению конкуренции.

Все ссылки в тексте программ ведут на страницы лиц и организаций, не связанных с радио «Свобода»; редакция не несет ответственности за содержание этих страниц.

Патент на монопольное право

пн.-пт. с 10-00 до 19-00

8 (499) 394-38-09

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

© Все права защищены

+ 7 (499) 394-38-09

Наш адрес: Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 19

Действия с патентом

Патентование идей в России. Как защищать свои разработки

Большинство компаний и частных лиц, которые сталкиваются с защитой интеллектуальных прав, в первую очередь задаются вопросом, какие виды интеллектуальной собственности подходят для «патентования» их идей.

В этой статьи мы постарались сделать общий обзор возможных вариантов для получения правовой охраны для наиболее распространенных типов разработок.

В настоящее время существует достаточно большое количество видов интеллектуальной собственности. Однако ни один из них не позволяет непосредственно защитить идею.

Поэтому, даже если вы создали новый бизнес и предлагаете уникальный товар или услугу, вы не можете получить монопольное право на этот вид деятельности только потому, что первым предложили эту идею.

Для того, чтобы идея стала объектом исключительных прав она должна обрести определённое выражение. Поэтому следует определить, какой характер носят уникальные особенности вашей разработки, в частности технический, организационный, экономический, художественный (эстетический) и т.д.

Патентная энциклопедия

— Патент в пищевой промышленности

— Патент в медицине

Получение патента на изобретение и полезную модель

?- Приоритет изобретения и полезной модели

— Составление заявки на изобретение и полезную модель

Получение патента на промышленный образец

Действия с заявкой

— Внесение изменений в заявку

Статьи о патентовании

Технология, процесс, метод, способ.

С технической точки зрения, метод воздействия на какой-либо объект может рассматриваться как изобретение . В качестве изобретения возможно зарегистрировать способ относящийся к любой области деятельности, если он представляет собой техническое решение, а также является новым и не очевидным для специалиста. Например, техническим решением является способ штамповки листового металла, метод измерения вязкости, технология производства печатных плат, методика лечения заболеваний и т.д. Не могут быть запатентованы как изобретения способы предоставления информации, методы хозяйственной и экономической деятельности, а также математические методы

Изобретение подлежит государственной регистрации, по результатам которой выдается патент, действующий 20 лет.

Если разработанный метод несет не технический, а исключительно организационный или экономический характер, он может охраняться в качестве секрета производства – «ноу-хау». Ноу-хау не проходит государственную регистрацию, как объекты патентного права. Право на секрет производства возникает при установлении на предприятии режима коммерческой тайны. Данный режим предусматривает ограничение доступа к информации, учет доверенных лиц и наличие с указанными лицами договорных отношений, регулирующих обращение с секретной информацией.

Устройство, изделие, прибор.

Технические особенности устройства, выражающиеся в наличие конструктивных элементов, их взаимосвязи, свойствах и функциональными возможностями, могут являться предметом охраны в качестве изобретения или полезной модели.

Полезная модель , наряду с изобретением, относится к объектам патентного права. Однако в отличие от изобретения, полезная модель может относиться только к устройству, действует не более 10 лет, при этом к ней предъявляются менее жесткие требования по патентоспособности.

Аспекты, связанные с внешним видом изделия, например, формой, текстурой, цветовым сочетанием, художественным оформлением и т.д., защищаются в качестве промышленного образца . На промышленный образец также выдается патент, который действует

не более 25 лет. При этом охрана предоставляется только таким промышленным образцам, которые являются новыми и оригинальными.

Кроме того, техническая реализация устройства или изделия может являться секретом производства.

Следует также упомянуть возможность предоставления охраны художественным особенностям изделия авторским правом.

Система или набор, состоящие из нескольких устройств или изделий, может быть запатентована как техническое (изобретение) или художественное (промышленный образец) решение. В качестве примера изобретения можно привести систему очистки воды. Объектом промышленного образца может выступать, например, набор посуды или мебели. Правовая охрана системам в качестве полезной модели не предоставляется.

В отношении систем, информация о которых может храниться в секрете, также возможна охрана в качестве ноу-хау.

Вещество, материал, композиция, штамм, культура клеток и т.д.

Продукт, характеризующий составом и другими характеристиками (физическими, химическими, биологическими и прочими свойствами) может быть зарегистрирован в качестве изобретения. Например, этом может быть состав лекарственного препарата, химический реактив, сплав, композиционный материал, штамм и т.п.

Если доступ к информации о продукте может быть ограничен, возможна охрана в режиме ноу-хау.

Произведения науки, литературы и искусства.

Результаты творческой деятельности, например, научные статьи, художественные и другие произведения, относятся к области авторского прав. Авторское право не подлежит государственной регистрации, а возникает в момент создания. Это дает данному объекту как преимущества, связанные с отсутствием необходимости прохождения процедур для получения охраны, так и серьезные недостатки, которые заключаются в отсутствии объективных критериев для оценки нарушения прав.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Наименование, обозначение, слоган, логотип

Средства для индивидуализации бизнеса (компании, продукта, услуги) регистрируются в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. К товарным знакам относятся различные типы обозначения: словесные (названия и слоганы), изобразительные (логотипы, графика), звуковые (джинглы), световые, объемные, комбинированные и т.д. Товарный знак должен пройти государственную экспертизу по результатам которой выдается соответствующее свидетельство. При этом для получения охраны необходимо, чтобы обозначение не было схожим с ранее известными, не носило описательный характер по отношении к товару или услуге, а также не вводило потребителей в заблуждение. Товарный знак действует в течение 10 лет с возможностью продления неограниченное число раз.

Элементы индивидуализации также относятся к объектам авторского права.

Компьютерная программа, приложение

Машиночитаемый программный код охраняется авторским правом, для чего предусмотрен отдельный вид интеллектуальной собственности — программа ЭВМ. Его особенность состоит в том, что в отличие от других объектов авторского права, он подлежит официальной регистрации. По результатам регистрации выдается государственное свидетельство.

Кроме того, процесс работы программы (приложения) в виде последовательности выполняемых действий, как техническое решение, может быть защищен патентом на изобретение.

Внешнее оформление программного продукта может охраняться в качестве промышленного образца или защищаться авторским правом.

Уникальные текстовые, графические и другие материалы сайта, как правило, являются объектами авторского права.

Элементы, имеющие оригинальные особенности внешнего вида, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, могут быть зарегистрированы как промышленные образцы, а также охраняться авторским правом. Охрана может быть предоставлена как сложным с точки зрения дизайна объектам, например, картинам, скульптурам, мебели, элементам архитектуры, так и внешне более простым изделиям: предметам быта, электронике и т.п.

Бизнес-процессы и стартапы

С организационной или экономической точки зрения процесс ведения бизнеса может являться объектом «ноу-хау». Технические особенности процесса могут быть рассмотрены в качестве изобретения при условии их новизны и неочевидности.

Как выбрать объект защиты

Современные разработки, как правило, характеризуются множеством перечисленных аспектов. В этой ситуации целесообразно обеспечить комплексную защиту идеи, предусматривающую получение правовой охраны на несколько видов интеллектуальной собственности.

При этом целесообразно учитывать, какие именно особенности разработки имеют коммерческую ценность с точки зрения их возможного копирования конкурентами.

По нашему мнению, наиболее приоритетными с практической точки зрения объектами интеллектуальной собственности являются изобретения, полезные модели и товарные знаки. Это обусловлено тем, что все эти объекты проходят государственную экспертизу и регистрацию и при этом имеют довольно объективные критерии для оценки охраноспособности и установления факта нарушения.

К менее приоритетным объектам можно отнести промышленные образцы. Несмотря на то, что патент на промышленный образец также подлежит регистрации по результатам экспертизы, критерии оценки патентоспособности и установления факта нарушения прав для данного объекта являются более субъективными, что может создать трудности при отстаивании прав в суде и других органах.

И наименее стойкими, с точки зрения защиты интересов владельца, являются объекты авторского права (в т.ч. программы ЭВМ), и секреты производства (ноу-хау). Это обусловлено тем, что в отношении этих объектов довольно трудно доказать факт нарушения.

Как оформить патент и стать монополистом в нише рынка

В наш век информационных технологий результаты интеллектуальной деятельности порой значат для предприятия больше, чем материальные активы. Патент на передовую технологию дает владельцу возможность получить серьезное конкурентное преимущество, а в некоторых случаях монопольное право на производство и продажу продукта на рынке. Для того чтобы сохранить за собой право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, надо соответствующим образом зарегистрировать исключительное право на них. Здесь мы рассмотрим порядок действий при оформлении соответствующего патента, а также цену и сроки этого процесса.

Почему оформить патент должен каждый разработчик

Патент позволяет его обладателю получить исключительное право на определенный результат интеллектуальной деятельности. Перевод слова «patents» с латинского означает «понятный, ясный, очевидный». Патент удостоверяет авторство, приоритет и наличие исключительного права на свой продукт.

Читайте так же:  Оформить свадьбу во владимире

Понимание необходимости в оформлении патента можно сформулировать в следующих тезисах:

  • патентообладатель получает законную возможность запретить другим использование продукта, на который он имеет исключительное право;
  • результаты интеллектуальной деятельности невозможно полноценно использовать в коммерческой деятельности без их регламентированной регистрации. Патент является наиболее удобным способом извлечения прибыли из своих идей и служит инструментом воздействия на недобросовестных конкурентов, так как удостоверяет приоритет и исключительное право владельца;
  • регистрация патента дает возможность предпринимателю ощущать себя более уверенно при ведении своей деятельности;
  • Кто имеет право оформить патент и на что конкретно

    Патентное право в России регулируется главой 72 Гражданского кодекса РФ, а также некоторыми нормативно-правовыми актами, Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» и многими другими.

    Согласно российскому законодательству, объектами патентования могут быть: полезная модель, изобретение и промышленный образец.

    Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству. Для регистрации патента полезная модель должна удовлетворять следующим условиям:

  • новизна – отсутствие любых ранее опубликованных сведений об аналогичном решении;
  • промышленная применимость в какой-либо отрасли;
  • Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия (иногда также используется термин «дизайн»). К его важным признакам относятся, в частности, расцветка или рисунок, поверхность изделия, сочетание двухмерных или трехмерных элементов, форма, текстура и др. В качестве промышленного образца могут быть зарегистрированы: изделия, этикетки, упаковки, интерьеры, а также интерфейсы web-сайтов и приложений, шрифты. Регистрируемый образец также должен удовлетворять критериям новизны и оригинальности.

    В качестве изобретений охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

    В качестве изобретений не могут регистрироваться компьютерные программы (софт), научные теории и открытия, разнообразные изделия, направленные исключительно на удовлетворение эстетических потребностей, методы и правила игр, математические методы.

    Что касается субъектов патентного права, то в качестве патентообладателя могут выступать юридические и физические лица, в том числе группа лиц. Владелец патента имеет право продать или передать его третьему лицу, а также использовать его для защиты своих законных интересов.

    Где оформить патент в Москве и любом другом городе России

    В России регистрацией патентов занимается соответствующий государственный орган – Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Это структурное подразделение Роспатента, осуществляющее разные функции, но основная – регистрация объектов ИС. Роспатент – федеральный орган исполнительной власти, служба, осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.

    Подать пакет документов на оформление патента в ФИПС можно несколькими способами:

    • отправить заказным письмом по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993;
    • передать документы лично сотрудникам Роспатента по вышеуказанному адресу. Регистратор примет их, поставит на них печать с датой поступления и присвоит заявке номер;
    • с помощью факса на номер телефона: +7 (495) 531-63-18. В этом случае оригиналы документов вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, ранее поступившие по факсу, должны быть представлены в Роспатент в течение одного месяца с даты их поступления по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается день его поступления по факсу;
    • подать заявку через Интернет с использованием электронной подписи. Сделать это можно через официальный сайт ФИПС (fips.ru);
    • Пошаговая инструкция оформления патента в 2017 году

      1) Определяемся с видом патента.

      В первую очередь вам необходимо определить, на что вы хотите оформить патент:

    • на полезную модель – техническое решение, относящееся к устройству;
    • на промышленный образец – художественное или конструкторское решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства;
    • на изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению;
    • 2) Проводим анализ патентоспособности.

      Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что на текущий момент нет аналогичных разработок, информация о которых раскрыта в каком-либо общедоступном источнике – статье, учебнике, опубликованной заявке, патенте. Для этого нужно до подачи заявки на регистрацию патента провести так называемый патентный поиск. Это могут сделать специалисты патентного бюро, которые проверят ваше решение и по уже зарегистрированным патентам, и по опубликованным заявкам и в течение 10-15 дней выдадут экспертное заключение на патентоспособность. Предварительная оценка соответствия требованиям на получение патента является важным шагом, так как высока вероятность того, что в мире кто-либо уже опубликовал данные об аналогичном решении или даже получил патент. Надо иметь в виду, что при получении отказа в регистрации патента уплаченная пошлина и прочие расходы не возвращаются.

      3) Готовим заявление на регистрацию патента.

      Чтобы оформить патент, необходимо правильно подготовить письменное заявление по определенной форме, разработанной Роспатентом. Оно должно содержать данные об изобретении, заявителе (инициаторе подачи заявки на патент) и авторе изобретения (автор и заявитель часто могут быть разными лицами). Также в заявлении указывается список прикладываемых документов. Кроме того, важно верно записать сведения в графу с просьбой об установлении приоритета (она заполняется только в том случае, если запрашивается приоритет более ранний, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство). При таких обстоятельствах в ней указывается номер более ранней заявки, на основании которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета.

      4) Готовим документы для оформления патента.

      К заявлению нужно приложить пакет иных необходимых для регистрации документов:

    • развернутое описание объекта с указанием отличительных особенностей и области потенциального применения;
    • чертежи. Они прикладываются только в случае необходимости, если наглядно демонстрируют, например, специфику устройства, его преимущества;
    • формула изобретения, которая включает в себя краткое описание сути объекта и его оригинальности;
    • реферат – тезисное описание объекта (суть, область применения, технический результат и др.);
    • для промышленного образца необходимо также предоставить изображения, дающие полное представление о самом образце;
    • К заявке нужно приложить документальное подтверждение уплаты пошлины в установленном размере.

      5) Подаем заявку на оформление патента.

      Оформить патент может заявитель или его представитель по нотариально заверенной доверенности.

    • Заявитель – лицо, от имени которого подана заявка на регистрацию. Это может быть юридическое или физическое лицо, или группа таких лиц. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть одновременно и заявителем (п. 1, 2 статьи 1357 ГК РФ);
    • Представитель заявителя – патентный поверенный или иной представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса;
    • Заявитель должен оформить заявку и подать ее одним из вышеуказанных способов в ФИПС. В течение 30 дней заявитель получает уведомление с указанием 10-значного регистрационного номера, по которому он может отслеживать свою заявку на официальном сайте ФИПС.

      6) Ожидаем окончания экспертизы.

      После регистрации документов проводится формальная экспертиза, во время которой проверяется:

    • комплектность и соответствие документов требуемым формам;
    • наличие квитанции об уплате госпошлины;
    • единство терминологии;
    • соблюдение требования единства изобретения;
    • следование порядку подачи заявки и наличие необходимых технических и нормативных документов;
    • При выполнении этих требований заявитель в течение двух месяцев получает извещение о положительном итоге формальной экспертизы.

      Далее следует экспертиза по существу, в ходе которой проходит:

    • рассмотрение описания изобретения;
    • контроль следования условиям, предъявляемым к формуле изобретения;
    • анализ принципиальной патентоспособности изобретения;
    • информационный поиск и подготовка отчета о нем;
    • проверка промышленной применимости изобретения, его новизны, изобретательского уровня;
    • Это проводится после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.

      По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента либо об отказе в выдаче или признании заявки отозванной.

      Следует помнить, что экспертиза по существу осуществляется только при подаче заявителем ходатайства о ее проведении. Ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки в Роспатент. Если в указанный срок ходатайство на подано, заявка признается отозванной.

      7) Получаем охранный документ.

      Финальный этап перед окончательным оформлением патента – это регистрация сотрудниками ФИПС изобретения в Едином реестре изобретений Российской Федерации. На титульном листе патента указывается его регистрационный номер, название изобретения, фамилии авторов и владельцев патента, дата регистрации, дата приоритета, а также сроки действия исключительного права на изобретение.

      Для каждого из видов интеллектуальной собственности предусмотрен разный срок действия патентов:

    • на изобретения – 20 лет, для некоторых объектов с возможностью продления еще на пять лет;
    • на полезную модель – 10 лет без права продления;
    • на промышленные образцы – 5 лет с продлением не более чем на 25 лет;
    • Действие патента может быть прекращено досрочно по заявлению патентообладателя, а также при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе или в случае оспаривания выдачи патента заинтересованным лицом.

      Пример правильного оформления патента

      Важной частью патента представляется «патентная формула» или «формула изобретения», устанавливающая объем правовой защиты, которую дает патент. Она должна кратко и понятно описывать суть технического решения. Формулу можно оформить одним или несколькими пунктами, каждый из которых независимо от длины состоит строго из одного предложения. Пункты подразделяются на независимые и зависимые. Как правило, используется один независимый пункт и несколько зависимых.

      Формула изобретения считается эффективной, если:

    • независимый пункт изобретения сформулирован так, что выделены самые важные особенности изобретения. Если он будет недостаточно четким по смыслу, то предоставит «лазейки» для конкурентов и заинтересованных лиц, которые смогут обойти этот патент или даже оформить объект ИС как свой собственный;
    • число определяющих признаков основного пункта формулы минимально. Это объясняется тем, что, согласно закону, для признания действительности нарушения исключительных прав на техническое решение в нелегальной продукции должен быть использован каждый признак независимого пункта формулы. Логично, что при меньшем количестве существенных признаков снижается опасность обхода патента;
    • признаки независимого пункта формулы лучше оформить с минимальной конкретизацией. Например, если в изобретении используется сплав олова с цинком, но в некоторых случаях может быть использован сплав олова с кальцием, то лучше написать в патентной формуле «оловосодержащий сплав». Это позволит отсечь все аналоги, которые могут использовать конкуренты;
    • Эксперт ФИПС может заподозрить подвох со стороны автора изобретения, если существенный признак будет сформирован очень широко и будет охватывать необоснованно широкую сферу применения данного изобретения. Чтобы этого избежать, нужно оформить документы заявки на патент соответствующим образом, приложив все необходимые чертежи, иллюстрации, спецификации и т. п. Описание – это базовый документ, на который опираются эксперты, и который будет фигурировать в случае разбирательств с нарушителями исключительных прав. Для того чтобы избежать недопонимания при проведении экспертизы заявки в процессе составления заявочных документов необходимо употреблять термины, понятные экспертам.

      Неправильное использование независимого пункта формулы можно рассмотреть на примере завоевания рынка тепловых промышленных установок. Иностранная компания разработала принципиально новую технологию преобразования тепловой энергии для использования ее на предприятиях. Ушло много времени, чтобы оформить патент. Эта работа была проделана в нескольких странах с целью обеспечения монопольного вхождения на рынок. Однако спустя непродолжительное время появились аналоги, работающие по схожей технологии. Проблема заключалась в том, что в патентной формуле присутствовал в числе прочих признак, который гласил «использование без дополнительных источников тепла». Таким образом, появление небольшого дополнительного источника тепла позволило конкурентам создать аналогичное оборудование. Несмотря на то, что фирма пыталась оформить патент по всем правилам и защитить свою продукцию, судебные иски были проиграны.

      Проблема кроется в непрофессиональном подходе. Оформить патент может рядовой юрист фирмы, но предусмотреть последствия неграмотной регистрации может только специалист, имеющий большой опыт в данной сфере. Поэтому в данном случае не стоит экономить на компетентном сопровождении.

      Сколько стоит оформить патент

      В зависимости от сложности разработки и области применения это обойдется вам в сумму от 50 000 руб. Поэтому потенциальному правообладателю подробно сопоставить доходы и расходы, связанные с патентованием.

      Единственное, что мы вам точно сможем подсказать, так это размер госпошлины на оформление патента на объект интеллектуальной собственности. Чтобы рассчитать и оценить материальные затраты на получение охранного документа, рекомендуем воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте ФИПС. Калькулятор ФИПС

      Сколько времени потребуется, чтобы оформить патент в России

      Гражданский кодекс Российской Федерации не регламентирует сроки патентования. Исходя из российской практики, процесс получения патента может растянуться от 6 до 18 месяцев и более. Чтобы оформить патент, лучше воспользоваться услугами специалистов, которые будут заниматься сбором документов и вести переписку с ФИПС.

      Если у вас нет достаточной компетенции для оформления регистрации товарного знака в Российской Федерации и любом другом государстве, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до получения свидетельства о регистрации товарного знака.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *